Порядок получения наследства по закону: Как принять наследство? | КонсультантПлюс

Содержание

Процедура получения наследства по закону

Получение наследства является крайне важным действием в жизни любого лица. Почти каждый из нас сталкивался или столкнется с процедурой принятия наследства от определенного родственника. Принятие наследства состоит из нескольких несложных этапов, знать порядок проведения которых необходимо.

К сожалению, большое количество населения не владеет информацией и знаниями о том, как принять наследство, из чего и когда надо начинать, куда надо обращаться, какие документы нужно подавать. Перечень таких вопросов можно вести до бесконечности, поскольку процесс принятия наследства является многогранным. Поэтому, учитывая все же актуальность такой процедуры, возникает необходимость в разъяснении порядка ее осуществления.

Первое. С момента, когда умирает наследодатель, открывается наследство. У наследников по законодательству есть шесть месяцев, начиная со дня смерти наследодателя, для подачи заявления о принятии наследства нотариусу. Заявление о принятии наследства можно оформить у любого нотариуса в Украине, будь то частный или государственный нотариус. Однако не любому нотариусу можно подать такое заявление. Указанное заявление должно быть подано нотариусу (частному или государственному) по последнему месту жительства наследодателя.

Вместе с заявлением необходимо предоставить свидетельство о смерти или решение суда, которым подтвержден факт признания наследодателя умершим, документ, подтверждающий место жительства умершего на момент смерти (например, запись в домовой книге о регистрации, справка из ЖЭКа и т.п.), и документы, подтверждающие родственные отношения лица, которое подает заявление о принятии наследства, и умершего.

Как было отмечено выше, для принятия наследства необходимо подать соответствующему нотариусу заявление о принятии. Правило о необходимости подачи такого заявления предусмотрено только для тех наследников, которые постоянно не проживали с наследодателем. Исключение касается наследников, которые постоянно проживали с наследодателем на время открытия наследства (при условии предъявления нотариусу доказательств такого проживания – например, отметки в паспорте о регистрации места жительства), малолетних, несовершеннолетних, недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена.

Такие лица уже считаются принявшими наследство, без осуществления каких-либо действий, в частности подачи заявления о принятии. Однако если некое из вышеупомянутых лиц не желает принять наследство, для них обязательным действием будет подача заявления об отказе от принятия наследства.

Второе. После подачи наследником заявления о принятии наследства необходимо ждать окончания шестимесячного срока, который начался со дня смерти наследодателя. Когда срок закончится, наследнику необходимо обратиться к тому нотариусу, которому было подано заявление о принятии наследства, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если в наследство наследодателя входит недвижимое имущество (например, земельный участок, квартира, дом), то выдача свидетельства о праве на наследство на такое имущество осуществляется на основании поданных наследником нотариусу документов, подтверждающих право собственности умершего на наследственное имущество (например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, государственный акт о праве собственности на землю и т. д.). Когда все документы поданы и установлен факт родственных отношений между наследодателем и наследником, нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство.

Важным моментом является очередность наследования по закону. Законодатель предусмотрел пять очередей наследников по закону. Проанализируем каждую из очередей.

  1. Первая очередь – дети, один из супругов и родители наследодателя.
  2. Вторая очередь – родные братья и сестры, бабушка и дед (как со стороны отца, так и со стороны матери) наследодателя.
  3. Третья очередь – родные дядя и тетя наследодателя.
  4. Четвертая очередь – лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства.
  5. Пятая очередь — другие родственники наследодателя до шестой степени родства.

Каждая очередь наследует последовательно. Например, если наследник относится ко второй очереди (приходиться родным братом или сестрой наследодателя), наследство перейдет к нему при условии, если наследники первой очереди отказались от наследства или их вообще нет.

Следует указать, что внуки, правнуки, прабабушка, прадед, племянники не относятся ни к одной из очередей, однако это не значит, что они не призываются к наследованию. Такие лица осуществляют наследование по праву представления в случае, если у наследодателя вообще нет в живых того родственника, который был бы наследником по закону. Например, внук (внучка) будет наследовать ту долю, которая причиталась бы его (ее) матери, отцу.

Третье. Последним этапом после получения свидетельства о праве на наследство будет обращение к государственному регистратору с целью регистрации права собственности на недвижимое имущество. Регистрацию можно провести или у нотариуса (любого), или в территориальном органе центра предоставления административных услуг.

Для проведения процедуры государственной регистрации регистратору необходимо предоставить следующий пакет документов: паспорт заявителя, идентификационный код, квитанцию об оплате административного сбора, выписку из Государственного земельного кадастра (в случае регистрации земельного участка) и документ, которым подтверждается возникновения права на земельный участок, в нашем случае это свидетельство о праве на наследство.

Юридическая компания «АРЕС» сможет помочь Вам в оформлении заявления о принятии наследства, ее отправке к нотариусу и получении свидетельства о праве на наследство.

Порядок принятия наследства по закону, завещанию или наследственному договору

Порядок вступления в наследство – это жестко регламентированная правовая процедура. К сожалению, немногие граждане представляют себе даже основной алгоритм своих действий при вступлении в наследство, не говоря уже об особых случаях, встречающихся на практике. В настоящей статье мы постараемся рассмотреть основные вопросы, которые могут возникать у граждан, а также систематизировать порядок действий для гражданина при вступлении в наследство.

Прежде всего, следует запомнить, что существует 3 основания наследования: по закону, по завещанию и по наследственному договору, а также 2 способа принятия наследства: обращение к нотариусу и фактическое принятие наследства. Основание определяет того, кто имеет право на наследство, способ же принятия наследства определяет порядок реализации права, порядок вступления в права наследования. По любому из двух оснований наследство может быть принято как фактически, так и у нотариуса. Однако граждане часто путают эти юридические категории. В настоящей статье мы разберем принятие наследства и в разрезе оснований наследования, и в разрезе способов принятия наследства.

Для начала определим основания наследования, определим круг лиц, которые имеют право на наследство, расставим приоритеты среди наследников. 

Любое дееспособное в полной мере лицо имеет право распорядиться имуществом на случай смерти, сделать это можно только путем составления завещания либо посредством заключения наследственного договора. Наследование по закону является альтернативой завещанию и происходит в случае, если наследодатель при жизни не выразил свою волю относительно распоряжения своим имуществом после своей смерти, то есть не оставил завещания и не заключил наследственный договор. В таком случае, порядок вступления в наследство определяется, исходя из действующих норм гражданского законодательства, а не воли наследодателя: определяется состав наследников, очередность призвания их к наследству, выделяются доли наследников в наследственном имуществе и т.

д. В случае, если же наследодатель оставил завещание либо заключил наследственный договор, тогда все установленные законодателем правила, относительно состава, очередности призвания и доли наследников в имуществе отходят на второй план. Приоритетным является завещание (наследственный договора), если они не оспорены в суде. Нормы закона относительно распределения имущества между наследниками действуют только в том случае, если отсутствует юридически действительное завещание наследодателя или наследственный договор.

Теперь, давайте по порядку рассмотрим, какие же шаги и действия необходимо предпринимать для того чтобы вступить в права собственности по наследству.

Вступление в права наследства по закону (без завещания): кто имеет право на наследство по закону?

В первую очередь при вступлении в наследство по закону стоит определить состав наследников и определить порядок очередности призвания их к наследству, которая установлена в ГК РФ. Для наглядности приведем таблицу.

Очередь наследования

“Основные” наследники очереди

Наследники очереди по праву представления, то есть в том случае если основной наследник умер до открытия наследства наследодателя или одновременно с наследодателем (“наследники наследника”).

Первая

Супруг (-а), дети и родители

Внуки и их потомки

Вторая

Полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки

Племянники и племянницы

Третья

Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети)

Двоюродные братья и сестры

Четвертая

Прадедушки и прабабушки наследодателя

нет

Пятая

Дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки)

нет

Шестая

Дети двоюродных внуков и внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети)


нет

Седьмая

Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха

нет

Восьмая

Нетрудоспособные лица, бывшие на содержании у наследодателя (иждивенцы)

нет

Стоит запомнить, что наследственное имущество не предполагается распределять между всеми группами наследников, оно достается только вышестоящим по очередности. Разделять наследство на доли будет необходимо только в случае, если сразу несколько граждан относятся к одной очереди.

    Например, если после смерти наследодателя у него осталось сразу четверо детей (нет супруги и родителей), наследственное имущество будет разделено между ними в равных долях – по 1/4 каждому.

Кроме того, не стоит забывать, что в Гражданском кодексе существует специальное понятие – недостойные наследники. Недостойные наследники не наследуют ни по закону, ни по завещанию. В качестве примера можно привести родителей, лишенных родительских прав.

Читайте также: Недостойные наследники

Теперь, когда мы определили очередность призвания к наследованию, необходимо изучить следующие вопросы: в какой срок и куда необходимо подавать заявление об открытии наследственного дела, как принять наследство по закону?

Общий срок для принятия наследства составляет 6 месяцев с даты смерти гражданина или с даты вступления в законную силу судебного акта о признании гражданина умершим. Если по истечении указанного срока не появятся наследники первой очереди, то право требовать наследство после смерти наследодателя переходит к участникам следующей очереди. При этом у них на подачу заявлений для получения наследства будет всего 3 (три) месяца с даты истечения срока для принятия наследства более “приоритетными” наследниками (по завещанию или по закону предыдущей очереди). Если же наследники, имеющие право на наследство, отказались от принятия наследства (нотариально заверили отказ от наследства, а не просто не предприняли действий для принятия наследства), либо признаны недостойными наследниками, то у наследников, получивших право на наследство исключительно в результате отказа/признания недостойными наследников, есть 6 месяцев с момента приобретения ими права на наследство для принятия наследства. При этом согласно разъяснениям Верховного суда, у каждой последующей очереди есть 3 месяца  с даты истечения срока для принятия наследства предшествующей очереди. При этом сроки начинают исчисляться со следующего дня после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства.

Исчисление сроков для принятия наследства является важным нюансом наследственного права, так как пропуск данного срока влечет такое негативное последствие для наследника как необходимость доказывать в суде уважительность причин пропуска срока для восстановления пропущенного срока. При этом незнание закона, его неверное толкование не является такой уважительной причиной. Приведем примеры исчисления сроков для принятия наследства.

    Наследодатель умер 12.01.2016 года. Завещание отсутствует. Срок для принятия наследства начинает течь с 13.01.2016 года. Наследники 1 очереди должны принять наследство до 13.07.2016 года (включительно). Если никто из наследников первой очереди не принял наследство в течение данного срока, то наследники второй очереди могут принять наследство с 14.07.2016 по 14.10.2016 года. Если никто из наследников второй очереди не принял наследство в течение данного срока, то наследники второй очереди могут принять наследство с 15. 10.2016 по 15.01.2017 года. И так далее по другим очередям.

    Если завещание было составлено, то до 13.07.2016 года (включительно) должен обратиться наследник по завещанию, с 14.07.2016 по 14.10.2016 года могут обратиться наследники 1 очереди при непринятии наследниками по завещанию, с 15.10.2016 по 15.01.2017 года — наследники 2 очереди при непринятии наследниками 1 очереди. И так далее.

    Если, например, наследник по завещанию откажется от наследства письменно 10.04.2016 года, то у наследников первой очереди срок до 11.10.2016 года.  

Читайте также: Исчисление сроков для принятия наследства, общий и специальные сроки принятия наследства

Единственной возможностью восстановить срок на принятие наследства является обращение с соответствующим заявлением в суд. Для этого необходимо доказать, что причины пропуска установленного срока являлись уважительными. Для восстановления срока нужно обратиться в суд в течение 6 месяцев с момента, когда данные причины отпали.  

Подробнее о восстановлении срока для принятия наследства читайте здесь.

Как вступить в наследство по закону?

Как мы говорили ранее, существует 2 равнозначных способа принятия наследства.

  • Первый способ принятия наследства — это обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства. То есть в этом случае наследник письменно выражает свое желание принять наследство.

  • Второй способ принятия наследства — фактическое принятие наследства. Законодатель указывает, что наследник считается принявшим наследство также в том случае, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В этом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником о принятии наследства, однако к нотариусу обратиться все равно придется — за получением свидетельства о праве на наследство, приложив при этом доказательства фактического принятия наследства. О доказательствах фактического принятия наследства читайте в данной статье.

Оформление наследства по закону после смерти (без завещания) у нотариуса: пошаговая инструкция

Шаг 1. Собрать необходимые документы

Для оформления наследства у нотариуса потребуются следующие документы:

  • паспорт
  • свидетельство о смерти наследодателя
  • документы, подтверждающие ваше  родство с наследодателем (в некоторых случаях иждивение и нетрудоспособность): свидетельство о браке, о рождении и т.д.
  • все имеющиеся документы на имущество наследодателя (выписки из ЕГРН, свидетельства, заключенные договоры и пр.)
  • справка о последнем месте проживания наследодателя, выписка из домовой книги о снятии с учета наследодателя в связи со смертью (для получения данных документов необходимо до обращения к нотариусу снять с регистрационного учета по месту проживания наследодателя). Если место жительства наследодателя неизвестно, то можно обратиться к нотариусу по месту нахождения недвижимого имущества
  • документы, подтверждающие льготы при уплате госпошлины за выдачу свидетельства (подтверждение наличия психического расстройства и нахождения под опекой, удостоверение инвалида 1 или 2 группы, пенсионное удостоверение участника ВОВ).  

Шаг 2. Подача заявления и документов нотариусу для принятия наследства

Подать заявление о принятии наследства необходимо по месту последнего места проживания наследодателя, что подтверждается указанной выше справкой и выпиской; а если оно неизвестно, то по месту нахождения недвижимости или иного наиболее ценного имущества. Заявление должно быть подано в течение срока для принятия наследства.

До подачи заявления необходимо определить нотариуса, за которым закреплена территория, на которой был зарегистрирован наследодатель или находится недвижимое имущество, если неизвестно место жительства наследодателя. С 01 января 2015 года на территории РФ действует упрощенный порядок, гражданин, желающий открыть дело о наследстве может обратиться к любому нотариусу в пределах нотариального округа. Например, если наследодатель был зарегистрирован в г. Москве, то для оформления наследства на имущество наследодателя, имеющего последнее место жительство в г. Москве, обратиться вы можете к любому нотариусу, осуществляющему свою деятельности в пределах территории, принадлежащей г. Москве. 

В случае обращения к нотариусу с заявлением по истечении шестимесячного срока, наследникам придется получить нотариальное согласие от других наследников для восстановления срока принятия наследства или обратиться в суд для восстановления срока наследования, который был пропущен, и доказать уважительность причин пропуска срока.

После проверки всех документов, необходимых для принятия наследства, и заявления, нотариус открывает наследственное дело.

Подать заявление о принятии наследства и документы можно не только лично, но и через представителя по доверенности, например, адвоката по наследственным делам, который соберет полный пакет документов, подаст вовремя заявление о принятии наследства и защитит интересы наследника у нотариуса (зачастую подачей заявления нотариусу дело не заканчивается, во многих случаях требуется розыск иного имущества наследодателя, сопровождение в спорах с другими наследниками, оценка имущества, получение документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, особенно если имущество наследодателю выделялось в советское время или не было оформлено надлежащим образом — не зарегистрированное в Росреестре право собственности на строения, гаражи, доли в имуществе и т. д., права требования к застройщику).

Важно помнить, что наследники могут либо принять все наследство (или всю свою долю, если речь идет о нескольких наследниках), либо отказаться от наследства полностью. Нельзя согласиться принять наследство в части имущества, но отказаться от бремени выплаты долгов наследодателя. В связи с этим, мы настоятельно рекомендуем вам изучить этот вопрос до момента подачи заявления о принятии наследства. Нередко случаются ситуации, когда наследники, не зная о долгах наследодателя, принимают в качестве наследства его имущество, а потом получают исковые заявления на суммы, которые в разы превосходят саму стоимость полученного имущества (вместе с тем, из данной ситуации также существует выход, однако он требует дополнительного вложения средств и времени).

Шаг 3Получение свидетельства о праве на наследство и оплата госпошлины

Когда закончится срок принятия наследства, в течение которого могут обратиться также другие наследники (по общему правилу — через 6 месяцев с даты открытия наследства) наследнику необходимо снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство, если всех документов, представленных нотариусу, достаточно для удостоверения права собственности наследодателя на имущество и признания права наследника на данное наследство. До выдачи свидетельства необходимо оплатить госпошлину за нотариальные действия и услуги нотариуса. Размер госпошлины определяется,  исходя из  стоимости имущества и степени родства с наследодателем. Подробнее о стоимости оформления наследства по завещанию и закону читайте здесь. В статье вы также найдете онлайн-калькулятор пошлины при принятии наследства.

Шаг 4. Регистрация права собственности на имущество (если требуется)

При принятии наследства по закону или по завещанию для оформления наследства в собственность наследнику потребуется совершить также иные, предусмотренные законом действия для установления права собственности на имущество. Например, если право собственности (иные права) регистрируются в реестре, то наследник должен также зарегистрировать свои права в реестре на основании свидетельства о праве на наследство (в Росреестре, Роспатенте и т. д.). В частности, отвечая на вопрос “Как оформить недвижимость в собственность по наследству?”, можем сказать, что оформление наследства на недвижимость состоит из двух этапов:

  1. Принятие наследства (у нотариуса или фактически) с получением свидетельства о праве собственности.

  2. Оформлении собственности на недвижимость по наследству — регистрация права собственности в Росреестре на основании свидетельства о праве на наследство.

Читайте также: Права на наследство: когда требуется регистрация?

В любом наследственном деле могут встречаться свои тонкости и нюансы, связанные с предоставлением дополнительных документов, определением порядка очередности призвания к наследству, определением состава наследственного имущества, фактическим принятием наследства. Чтобы избежать обидных ошибок, связанных с принятием наследства, мы рекомендуем вам предварительно проконсультироваться со специалистами.

Фактическое принятие наследства

Подробный порядок принятия наследства по закону данным способом описан здесь. Вкратце обозначив данный порядок, можно сказать, что после совершения фактических действий для принятия в срок, установленный для принятия наследства, наследнику нужно обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, предоставив документы, подтверждающие фактическое принятие (квитанции, чеки об оплате, справки и т.д.). Рассмотрев данное заявление, нотариус может выдать свидетельство о праве на наследство либо отказать в выдаче. В последнем случае наследник будет вынужден устанавливать факт принятия в суде, после установления факта обращаться к нотариусу для получения свидетельства. Опираясь на наш многолетний опыт, можем сказать, что фактическое принятие наследства может составить немало хлопот в будущем и по возможности этого лучше избегать.

Таким образом, сроки для принятия наследства двумя способами одинаковые.

Вступление в наследство по завещанию

Мы разобрали основные положения, связанные с наследованием имущества по закону и перейдем ко второй части нашей статьи – вступление в наследство по завещанию.

    Завещание – это выраженная в письменной форме воля гражданина на распоряжение его имуществом после его смерти. Написание такого документа является серьезным и взвешенным поступком, который позволит избежать множества судебных споров и разбирательств между близкими родственниками. 

Наследником по завещанию может быть не только родственник, но и любое физическое лицо (за исключением недостойных наследников), российское или иностранное юридическое лицо, РФ и ее субъекты.

Завещатель может сообщить наследникам о месте нахождения его завещания, или передать его непосредственно наследнику. В случае, если Завещатель не сообщил о составлении завещания, узнать о наличии такого документа можно, обратившись к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. Нотариус проверяет информацию в ЕИС, после чего при наличии завещания сообщает наследникам об адресе ответственного нотариуса, который занимался составлением завещания.

Повторимся, что оформление наследства после смерти наследодателя по завещанию также также возможно двумя способами: у нотариуса или фактически. Фактическое принятие наследства по завещанию ничем не отличается от принятия наследства по закону. Принятие наследства у нотариуса также в целом похоже, однако процедура имеет некоторые нюансы, о которых мы сейчас поговорим. 

Принятие наследства по завещанию так же, как принятие наследства по закону, начинается непосредственно с открытия наследства. Срок для вступления в права наследства по завещанию никак не отличаются от наследования по закону и составляет по общему правилу 6 месяцев с даты смерти. В течение указанного срока, наследники должны фактическими действиями принять наследство или обратиться к нотариусу за открытием наследственного дела, предоставив нотариусу следующий пакет документов (документы для принятия наследства по завещанию):  

  • заявление о принятии наследства
  • свидетельство о смерти наследодателя
  • паспорт заявителя (наследника)
  • действующее завещание с отметкой нотариуса, удостоверившего завещание, о том, что завещание не отзывалось и не изменялось
  • все имеющиеся документы на имущество наследодателя (выписки из ЕГРН, свидетельства, заключенные договоры и пр. )
  • справка о последнем месте проживания наследодателя, выписка из домовой книги о снятии с учета наследодателя в связи со смертью (для получения данных документов необходимо до обращения к нотариусу снять с регистрационного учета по месту проживания наследодателя). Если место жительства наследодателя неизвестно, то можно обратиться к нотариусу по месту нахождения недвижимого имущества
  • документы, подтверждающие льготы при уплате госпошлины за выдачу свидетельства (подтверждение наличия психического расстройства и нахождения под опекой, удостоверение инвалида 1 или 2 группы, пенсионное удостоверение участника ВОВ).  

Сколько стоит оформить наследство по завещанию? Пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство по завещанию такая же как и по наследству по закону (не зависит она и от способа принятия наследства). На размер пошлины влияет степень родства наследника и наследодателя. Подробнее о стоимости оформления наследства по завещанию и закону читайте здесь. В статье вы также найдете онлайн-калькулятор пошлины при принятии наследства.

Конечно, на первый взгляд, вступление в наследство по завещанию – процесс более простой и понятный для сторон, поскольку отсутствует какой-либо спор, ведь наследодатель ясно изъявил свою волю, относительно распоряжения его имуществом. Однако и здесь не все так просто. Например, для нетрудоспособных детей, супругов, родителей, а также несовершеннолетних детей распространяется право обязательной наследственной доли. Это значит, что даже если они не указаны в завещании, в любом случае, они имеют право получить не менее половины от того, что предназначалось им по закону. Кроме того, особенностью завещания является возможность отменить или изменить его. И, к сожалению, не всегда о таких изменениях знают наследники, а отмена или изменение завещания может происходить в моменты, когда человек уже фактически не отдавал отчета своим действиям. Оспаривание таких событий относится к довольно тяжелой категории споров и без помощи юристов в таких делах обойтись крайне сложно. Сложности могут возникнуть, когда завещание заверено не нотариусом, а иным лицом, имеющие полномочия с точки зрения закона.

Вступление в наследство по наследственному договору

Наследственный договор — это новое основание наследования (введено законом от 19.07.2018 года). В отличие от завещания он является двусторонней сделкой (заключается между наследодателем и наследниками). Наследодатель может заключить один или несколько таких договоров с наследниками. Наследственный договор, как и завещание, должен быть нотариально удостоверен.

Несмотря на ряд особенностей, отличающих наследственный договор от завещания, способы принятия такого наследства остаются такими же, как и при наследовании имущества по завещанию либо закону. Наследник по наследственному договору также может принять наследство фактическими действиями либо у нотариуса.

В рамках настоящей статьи мы постарались рассмотреть основные моменты, связанные с порядком вступления в наследство по закону и по завещанию. Надеемся, что это было информативно для вас, но не забывайте, что мы готовы в любое время ответить на интересующие вас вопросы.

Порядок принятия наследства | Юридический блог

Очень часто люди, которые претендуют на получение наследства, по незнанию законодательства допускают ошибки в его оформлении, лишающие в итоге получить наследнику наследственное имущество. Одним из наиболее распространенных промахов в оформлении наследственной массы является пропуск сроков подачи заявления о наследовании имущества и прав. Как же оформляются права на наследственную массу? Куда необходимо обращаться наследодателю для подачи заявления о принятии наследства? Вначале необходимо рассмотреть факты, на основании которых тот или иной человек имеет право вступить в наследство. Итак, право на получение наследства будет возникать на основании:

  • завещания, которое подписывается наследодателем в присутствии нотариуса; оно вносится в Единый реестр завещаний и наследственных дел — http://rosregistr. ru/novosti/zakon-pravo/edinyiy-reestr-zaveshhaniy-pomoshh-naslednikam-i-notariusam.html;
  • закона в соответствии с Гражданским кодексом, который предусмотрел очередность принятия наследственной массы, в частности, чем ближе родственные связи между наследодателем и наследниками, тем, соответственно, выше приоритетность того или иного лица в получении наследства.

В случае если наследников по завещанию или по закону определено несколько, то они имеют право получить наследство в равных долях. Для заявления права на получение наследства следует в шестимесячный срок с того момент, как умер наследодатель, подать соответствующее заявление в нотариальную контору, которая может находиться по месту открытия наследства или по месту проживания наследника. Однако оформленное заявление должно быть доставлено в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Местом открытия наследства считается последнее место проживания наследодателя. В том случае, если же такое место установить не представляется возможным, тогда им будет являться местонахождение недвижимости наследодателя или его основной части. В том случае, когда недвижимое имущество в наследственной массе отсутствует, местом открытия наследства будет считаться местонахождение основной наследственной части имущества движимого.

Наследник, определившись с местом оформления наследства, должен к нотариусу подать необходимые документы, подтверждающие его право наследования. Так, вместе с заявлением о принятии наследства наследник нотариусу должен представить:

  • свидетельство, подтверждающее смерть наследодателя; с момента его смерти открывается наследство;
  • справку о месте жительства наследодателя с паспортного стола, если наследство оформляется в месте проживания наследодателя;
  • документы, которые подтверждают право собственности наследодателя на наследственное, принадлежащее ему имущество;
  • сберкнижки и другие банковские книжки, которые подтверждают наличие средств у умершего человека на счетах;
  • паспорта наследников, а в случае, если они являются малолетними, то их свидетельства о рождении;
  • иные документы, которые может потребовать нотариус для оформления наследства.

На основании поданных документов нотариусом проверяется факт смерти наследодателя, а также он должен определить время и место открытия наследства. Также он проверяет наличие оснований для призвания к наследованию по закону и (или) по завещанию лиц, которые подали заявления о получении прав на наследование, состав наследственного имущества.

Подтверждением родственных отношений с наследодателем в случаях, если оформляется наследство по закону, будут являться свидетельства органов регистрации актов гражданского состояния, а также имеющиеся копии актовых записей, записей в паспорте одного из супругов, копии решений судов, имеющие законную силу и подтверждающие установление фактов родственных или иных отношений с наследодателем. Если имеется у наследника завещание или наследственный договор, заключенный с наследодателем, то его также необходимо предъявить нотариусу.

Нотариус, после изучения представленных документов и необходимой информации по наследственному делу, по письменному заявлению наследника или наследников о выдаче свидетельства о наследстве выдает соответствующее свидетельство. Оно должно выдаваться по окончанию шести месяцев с того момента, как будет открыто наследство.

Что же наследнику делать в ситуации, когда им пропущен срок подачи заявления о принятии наследства? Наследник, пропустивший шестимесячный срок с момента открытия наследства и не подавший за это время заявление о его принятии, считается не принявшим наследство. Он может подать заявление, связанное с принятием наследства, после окончания шестимесячного срока только в случае письменного согласия наследников, которые наследство приняли. Если же таковое согласие отсутствует, вопрос о назначении дополнительного срока для осуществления процедуры подачи заявления о принятии наследства решается только судом. В этом случае суд принимает во внимание причины, по которым был пропущен срок принятия наследства. Этими причинами, в частности, могут быть: неосведомленность наследника о порядке и сроках принятия наследства, само незнание наступления момента наследования и ряд других причин. Если суд принимает сторону подавшего иск наследника, пропустившего сроки, то этот наследник имеет право требовать от других наследников, которые приняли наследство, передачу ему в натуре посредством перераспределения долей существующего имущества или оплаты денежной компенсации, например, за реализованное имущество.

Для наследника, пропустившего срок принятия наследства существует ещё одна возможность принять его. Для этого надо обратиться суд и доказать, что наследник принял его фактически.

Хотя такие судебные дела очень сложны, у адвокатов Адвокатской консультации «Заневская» существует большой опыт решения подобных вопросов. Поэтому если вы пропустили установленный срок принятия наследства, то обращайтесь по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д.2. Мы обязательно поможем.

Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, мы свяжемся с вами!


Вступление в наследство на квартиру: документы и алгоритм действий

Процедура вступления в наследство на квартиру
Распределение долей
Нюансы вступления в наследство
Если не согласны с решением наследодателя
Как не остаться ни с чем

Полноценное вступление в наследство после смерти родственника возможно только при грамотном и своевременном оформлении пакета соответствующих документов. В этой статье рассмотрим частный случай — получение недвижимости, а именно квартиры. Чтобы претендовать на наследство, нужно быть либо членом семьи почившего, либо быть вписанным в завещание. Существует масса нюансов и оговорок, в которых мы и разберемся.

Узнаем, каков алгоритм действий, как получить то, что вам полагается, какие препятствия и подводные течения могут вас поджидать. Разберемся, куда обращаться за помощью, что делать на каждом этапе (от сбора бумаг до регистрации прав у нотариуса), как действовать после вступления в наследство на квартиру, чтобы ваши права были соблюдены. Остановимся на особенностях раздела ипотечной и неприватизированной недвижимости. Поговорим об обязательных долях, очередности наследования, сложностях и способах их преодоления.

Процедура вступления в наследство на квартиру

После смерти вашего родственника-наследодателя/завещателя (если есть завещание) для оформления его недвижимости в собственность нужно пройти 5 этапов:

  1. Обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства (лично/через доверенного посредника/по почте).
  2. Собрать пакет бумаг для представления юристу.
  3. Оплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследуемую недвижимость.
  4. Получить свидетельство.
  5. Зарегистрировать свое право собственности на наследуемую квартиру или ее часть в Росреестре.

Составить заявление у юриста о принятии наследства нужно успеть в течение полугода со дня смерти вашего родственника-наследодателя. При отказе или непринятии положенной доли другими наследниками эти временные ограничения могут изменяться. В случае с отказом — плюс полгода с момента отказа, в случае непринятия — плюс 3 месяца сверх изначального полугодичного интервала со дня смерти наследодателя. Если вы обращаетесь с заявлением не лично, у вашего посредника должен быть юридически заверенный документ, подтверждающий, что этот человек действует от вашего имени. Если заявление оформляете через почту, подлинность копий документов, как и вашей подписи на них, также должна быть нотариально подтверждена.

Какие документы нужны для вступления в наследство на квартиру:

  • ваш паспорт и бумаги, подтверждающие, что вы — родственник почившего;
  • свидетельство о смерти родственника, оставившего наследство;
  • завещание при его наличии;
  • сведения обо всех, кто прописан в наследуемом жилье;
  • перечень предполагаемых наследников, кроме вас;
  • документы на наследуемое имущество (о покупке/получении в дар/приватизации наследодателем, а также об оценке стоимости недвижимости, выписки из ЕГРП, техпаспорт).

Желательно также приложить к пакету документов данные о задолженностях за коммунальные услуги, числящихся за данной квартирой, и справку о том, где последнее время проживал умерший родственник. Если техпаспорта на квартиру нет, можно заказать его в БТИ — в течение недели он будет у вас на руках. Подробности уточняйте у нотариуса на консультации.

Для вступления в наследство по завещанию и без него каждый из претендентов должен формировать свой собственный пакет бумаг.

Что нужно знать об уплате госпошлины

Госпошлина оплачивается нотариусу единожды. Конечная сумма зависит от близости вашего родства с наследодателем и стоимости переходящего вам имущества (можно взять за основу рыночную, инвентаризационную или кадастровую). С процентами, которые нужно оплатить, и максимальными суммами можно ознакомиться в п. 22 ст. 333.24 Налогового кодекса (НК) РФ. В какую бы юридическую контору вы ни обратились, на сумму госпошлины это не повлияет. Перечень льготных условий при совершении этого платежа указан в ст. 333.38 НК РФ. Кто от внесения госпошлины освобожден полностью, значится в ст. 333.35 НК РФ.

Когда нужно получить свидетельство собственника

Только со свидетельством о вступлении в наследство на руках вы сможете на свое усмотрение распоряжаться причитающейся вам квартирой или ее частью в коммерческих или личных целях. Обычно такая свобода действий появляется не раньше, чем через полгода после смерти наследодателя, владевшего этой недвижимостью, но возможны исключения как с приостановкой, так и с ускорением процесса (ст. 1163 ГК РФ).

Важно: при продаже унаследованной квартиры в срок до 3 лет с момента оформления прав на нее вы будете вынуждены заплатить 13%-ный налог. Выгоднее реализовывать ее по истечении 3-летнего срока: в этом случае налог платить не нужно. Если решите инвестировать вырученные средства в новую недвижимость в Санкт-Петербурге или его окрестностях, для удобства воспользуйтесь фильтром поиска квартир в новостройках или сразу обратитесь к нашим консультантам — поможем получить максимум выгоды от сделки: 

О распределении долей

Процедура вступления в наследство без завещания пошагово описана в ст.  ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ, в этих документах указана очередность наследников и регламент. Все люди, кому гарантированы обязательные доли, даже если последней волей наследодателя их интересы не учтены, перечислены в ст. 1149 ГК РФ. Если в завещании указано, в каких долях распределяется недвижимость между наследниками, так она поделена и будет. Если доли не обозначены, все получают равные паи (ст. 1122 ГК РФ).

Важно: все дети (родные и усыновленные) от всех браков при разделении наследства перед законом равны.

Нюансы

Как быть с неприватизированным наследством

Неприватизированное недвижимое имущество принадлежит муниципальной организации. Если вам досталась по наследству такая квартира, вы можете только использовать ее по назначению — жить в ней, но распоряжаться ею права иметь не будете. Чтобы переиграть ситуацию, нужно приватизировать ее самостоятельно через суд.

Если в завещанном муниципальном жилье вы не прописаны, претендовать на него вы не можете (ст.  1112 ГК РФ). Если же вы зарегистрированы в нем, для вступления в права наследства на такую квартиру нужно подписать новый договор о социальном найме (ст. 672 ГК РФ).

Как это сделать?

  1. Подайте заявление в муниципальное учреждение, к которому относится недвижимость.
  2. Соберите справки и выписки, подтверждающие, что вы прописаны в обсуждаемой квартире и имеете родственные связи с наследодателем.
  3. Подайте в арбитражный суд заявление с приложениями из лицевого счета и договора социального найма или ордера.

Налог на наследство в РФ не взимается с начала 2006 года — нужно заплатить только госпошлину.

Как действовать, если наследуемая квартира в ипотеке?

Путей развития ситуации два:

  • кредитор даст согласие на продажу недвижимости — с вырученных средств вы сможете погасить задолженность, не выплаченную наследодателем до вас;
  • если квартира вам нужна, и продавать ее вы не хотите, после регистрации права собственности на квартиру и вступления в наследство обязанность делать платежи по ипотеке ляжет на вас.

Согласно ст. 1152 ГК РФ, принимая наследство, вы принимаете и обязательства, связанные с ним. В случае с получением ипотечной квартиры или ее части речь идет о кредитном долге. Вы не сможете вступить в свои права, не решив вопросы с банковской организацией. Если наследодатель был застрахован и его смерть будет признана страховым случаем, ипотечное обременение с вас может быть снято. Уточняйте этот момент у своего юриста-консультанта.

Что делать, если не согласны с решением наследодателя

Оспорить завещание может любой из наследников или нотариус, если права заинтересованных лиц нарушены или на момент составления завещания умерший был недееспособным. Также можно оспорить содержание этого документа, если люди, в чью пользу он составлен, признаны недостойными наследниками или пропавшими без вести. Исключить таких людей из очередности наследования можно и при отсутствии завещания. Подробно об этой категории наследников читайте в ст. 1117 ГК РФ. Претензии нужно адресовать нотариусу, а затем обращаться в суд. Для этого необходимы серьезные основания и доказательная база. Голословных обвинений и подозрений, не подкрепленных показаниями свидетелей и официальными бумагами (справками, выписками, квитанциями, относящимися к делу), будет мало.

Только суд может присвоить наследнику статус недостойного вступления в наследство на квартиру и другое имущество.

Как не остаться ни с чем

Следуйте регламенту, прописанному в законодательстве, сразу обращайтесь к нотариусу. Последовательность и своевременность действий гарантирует соблюдение ваших прав. Опытный специалист поможет правильно оформить документы, учесть все формальности и нюансы. От того, насколько полный пакет бумаг у вас будет и насколько оперативно вы его соберете, напрямую зависит успех мероприятия. Даже при возникновении споров и судебных тяжб вокруг прав на наследство, не теряйтесь, консультируйтесь с юристом. При грамотном подходе вы получите то, что вам причитается.

Подпишитесь на новые статьи о продаже квартир

Оформление наследства | Нотариус г.

Рузы Тарасенко А.М.

Время открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ)

Временем открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ) является день смерти наследодателя, либо дата, указанная в решении суда, если наследодатель в судебном порядке признавался умершим. Если дата смерти в решении суда не указана, то временем открытия наследства будет являться дата вступления решения суда в законную силу.

Определение места открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ)

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В случае если наследодатель был одновременно зарегистрирован и по месту пребывания и по месту жительства, нотариус должен отдать предпочтение регистрации места жительства гражданина, исходя из существующего понятия постоянного места жительства гражданина. При несогласии наследников с нотариусом об открытии наследства по месту регистрации жительства наследодателя, а не по месту пребывания, нотариус должен рекомендовать наследникам обратиться в суд для установления места открытия наследства. В данном случае наследственное дело будет заведено нотариусом по месту открытия наследства, указанному в решении суда.

Гражданин может быть не зарегистрирован по месту жительства, но быть зарегистрирован по месту пребывания и нотариус отдает предпочтение месту пребывания перед местом нахождения наследственного имущества. Регистрация по месту пребывания — это привязка к месту жительства гражданина.

Если же у наследодателя на момент его смерти не окажется ни регистрации по месту жительства, ни регистрации по месту пребывания, то нотариус должен выяснить местонахождение наследственного имущества, по которому определяется место открытия наследства.

Как следует из ст. 1115 ГК РФ, если наследственное имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части.

Однако в данном случае нотариус не может без представления документов на право собственности на то или иное имущество наследодателя и документов, определяющих стоимость этого имущества, реально определить ту наиболее ценную часть имущества, которая и определит место открытия наследства.

Получается, что нотариус еще до заведения наследственного дела должен предложить наследникам произвести оценку наследственного имущества, находящегося в различных местах и представить нотариусу документы о стоимости имущества (оценочный акт, справка БТИ об оценке имущества и т.д.), по которым и определяется наиболее ценная часть наследственного имущества.

Согласно ст. 1141 ГК РФ каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих очередей (отсутствуют либо отпали по собственному желанию или в случае признания их недостойными).

Допустим, нотариус ведет наследственное дело, наследники первой очереди — дети, которые после смерти родителя подали заявления о принятии наследства. Уже после принятия заявлений от наследников первой очереди к нотариусу обратилась наследница второй очереди — родная сестра наследодателя с заявлением о принятии наследства. В этом случае нотариус должен разъяснить наследнице второй очереди действующее законодательство об отсутствии у нее права наследовать.

Другая ситуация имела бы место, если бы сестра наследодателя подала заявление о принятии наследства до подачи заявления наследниками первой очереди. Нотариусу в данном случае не известно, имеется ли первая очередь наследников, либо она отсутствует, он в этом случае полагается только на информацию обратившегося к нему наследника второй очереди.

Cт. 1154 ГК РФ предусмотрен индивидуальный срок для принятия наследства для каждой очереди наследников и момент возникновения права наследования.

Общий срок для принятия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ) — шесть месяцев со дня открытия наследства.

Однако для принятия наследства наследниками последующих очередей установлены специальные сроки, которые подразделяются в зависимости от основания отпадения наследников каждой предыдущей очереди на две группы:

1) если наследник предшествующей очереди отпал в связи с тем, что он отказался от принятия наследства либо был отстранен от наследства в результате признания его недостойным по ст.  1117 ГК РФ, то каждая последующая очередь наследников принимает наследство в течение шести месяцев со дня возникновения их права на принятие наследства (п. 2 ст. 1154 ГК РФ).

Днем возникновения права наследования в этом случае считается следующий день (ст. 191 ГК РФ) после наступления события, в результате которого у наследника последующей очереди возникло право наследования. Для таких наследников так же установлен шестимесячный срок для принятия наследства, только момент, с которого он начинает исчисляться — это не день открытия наследства, а день возникновения права наследовать. Следовательно, свидетельство о праве на наследство выдается таким наследникам по истечении этого шестимесячного срока, а не по истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя.

2) если же основанием отпадения наследника является непринятие наследства наследниками предшествующей очереди, то для наследников последующей очереди срок для принятия наследства будет составлять три месяца со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.

В данном случае трехмесячный срок на принятие наследства начинает исчисляться на следующий день по окончании шестимесячного срока со дня открытия наследства, а Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику последующей очереди по истечении трех месячного срока со дня возникновения права наследовать.

По истечении шестимесячного срока со дня смерти наследодателя, если наследник первой очереди не появится у нотариуса для выражения своей воли, право наследника второй очереди на наследование в указанной ситуации не бесспорно, так как в данном случае имеется документ, подтверждающий совместное проживание наследодателя и наследника первой очереди, а также факт его проживания по данному адресу и после смерти наследодателя, что согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ рассматривается как фактическое принятие наследства, пока не доказано иное.

В этом случае нотариус должен рекомендовать наследнику второй очереди обратиться в суд и в судебном порядке доказать, что факт совместного проживания наследника первой очереди и наследодателя не является действием, свидетельствующем о фактическом принятии наследником первой очереди наследуемого имущества. В случае установления данного факта в суде, со следующего от вступления решения суда в законную силу дня возникает право наследника второй очереди на принятие наследства.

Принятие наследства (ст. 1152 ГК РФ)

В законодательстве появилось не так уж много новелл, касающихся принятия наследства. Как и ранее по ГК РСФСР 1964 г., принятие части наследства означает принятие всего причитающегося наследнику наследства, где бы они ни находилось и в чем бы оно ни заключалось (абз.1. п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Это означает, что, если в составе наследства, имеется различное имущество (квартира, машина, дача и т.д.), то наследнику достаточно совершить действия, свидетельствующие о принятии наследства в отношении одного из этих объектов, не совершая аналогичные действия в отношении других объектов наследства.

Это правило распространялось по нормам ГК РСФСР 1964 г. и на случаи, когда наследник имел право наследовать часть наследства по закону, а часть имущества по завещанию. Считалось, что если наследник принял наследство по любому из оснований, то он автоматически принял наследство и по иному из оснований.

ГК РФ сделал исключение из этого правила, предоставив наследнику право самостоятельно определять, будет ли он наследовать по всем основаниям, либо только по одному из них (абз. 2 ч. 2 ст. 1152 ГК РФ). С учетом этой новации, «часть наследства» в абз.1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ следует толковать буквально как часть имущества из наследства, причитающаяся наследнику по любому из этих оснований. Таким образом, если наследник призывается к наследованию одновременно и по закону и по завещанию, то принятие наследства, причитающегося ему по закону, вовсе не означает его согласие на приобретение наследства по завещанию.

Нотариусы часто задают вопрос, а как быть, если наследник подал заявление о принятии наследства по закону, а по завещанию не принял, так как не знал о его существовании. Затем обнаруживается завещание в его пользу, но срок для принятия наследства прошел. Можно ли расценивать такого наследника принявшим наследство по обоим основаниям?

Есть точка зрения, что, так как наследник не выразил отказ от одного из оснований для вступления в наследство, подав заявление нотариусу в письменном виде, поэтому он считается не отказавшимся от наследства, и, следовательно, он принял наследство и по завещанию.

Мое твердое убеждение, что нельзя рассматривать такого наследника принявшим наследство по завещанию. Моя позиция основывается на вышеизложенном толковании понятия «части имущества» применительно к абз.2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ, а также на положениях ст. 1153 ГК РФ, которая четко определила два пути принятия наследства — путем подачи заявления или путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

В данном случае заявление отсутствует, а факт принятия наследства путем совершения определенных действий должен быть установлен судом или подтвержден документально. Нельзя согласиться и с таким доводом, что, если наследником не подано заявление об отказе от наследства (по любому из оснований), то нет и факта отказа. В таком случае в законодательстве не было бы такого понятия, как наследник, не принявший наследство, и непринятие наследства (п. 3 ст. 1154, п. 1. ст. 1161 ГК РФ).

Чтобы исключить в дальнейшем для наследников возникновения подобной ситуации, я, при подготовке проекта заявления о принятии наследства, указываю в нем, что наследник принимает наследство по любому основанию и по закону и по завещанию, если таковое будет обнаружено и составлено наследодателем в его пользу, на любое имущество, где бы оно не находилось и в чем бы не заключалось.

Такое заявление никак не ухудшит положение наследника, так как, даже, если воля наследника в дальнейшем изменится (после того, как он разберется, желает ли он наследовать по обоим основаниям, если завещание все же будет обнаружено, или только по одному), то у него есть возможность подать заявление об отказе от наследства по любому из оснований в течение оставшегося срока из шестимесячного срока для принятия наследства или для отказа от него.

Ст. 1153 ГК РФ в декларативном порядке предусматривает, что, если заявление о принятии наследства передается нотариусу другим лицом или высылается по почте, то подпись наследника должна быть обязательно засвидетельствована нотариально. В практике некоторых нотариусов уже возникли судебные споры из-за того, что, наследники, подавшие ранее нотариусу заявления в ненадлежащем виде, умирали, так и не успев переоформить свое заявление в соответствии с требованиями законодательства, а на наследство заявляли свои права наследники последующей очереди. Считается ли в таком случае наследник предыдущей очереди принявшим наследство?

Имеет ли право нотариус отказать наследникам последующей очереди в принятии их заявления? Члены Комиссии ФНП по законодательству и методической работе, после обсуждения этой проблемы на своем заседании, пришли к выводу, что, если наследник присылает нотариусу заявление, не оформленное надлежащим образом в порядке ст. 1153 ГК РФ, то нотариусу следует зарегистрировать его в книге входящей корреспонденции, поместить в наряд входящей корреспонденции и разъяснить своим письмом данному наследнику необходимость надлежащего оформления заявления.

Если заявление, оформленное ненадлежащим образом, поступило в последний день шестимесячного срока для принятия наследства или за несколько дней до окончания этого срока, когда ясно, что наследник не успеет в установленный срок оформить заявление надлежащим образом и выслать его нотариусу, то наследнику необходимо дать разъяснение, чтобы он обращался в суд за установлением факта принятия наследства. В доказательство совершения наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии им наследства, нотариус должен выдать ему справку для суда о том, что от него поступило заявление в простой письменной форме, которое зарегистрировано во входящей книге нотариуса (с указанием даты и номера регистрации).

В случае если заявление о принятии наследства оформлено не по месту открытия наследства (у нотариуса, ведущего дело), то дата свидетельствования подлинности подписи наследника на таком заявлении не считается датой принятия наследства. И если такое заявление будет доставлено в контору нотариуса, который ведет наследственное дело, по истечении шестимесячного срока, то нотариус не сможет зарегистрировать его в книге учета наследственных дел. Такой наследник будет считаться пропустившим срок на принятие наследства. Для исключения такой ситуации нотариусу, который свидетельствует подлинность подписи наследника на заявлении, необходимо рекомендовать наследнику отправить данное заявление по почте. Дата отправки письма на конверте до истечения шестимесячного срока на принятие наследства будет свидетельствовать о том, что наследник своевременно принял наследство. Именно поэтому необходимо подшивать в наследственные дела почтовые конверты.

Если наследник лично принес (либо за него это сделала родственники, знакомые) заявление о принятии наследства по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства, подлинность его подписи на котором засвидетельствовал другой нотариус в течение срока для принятия наследства, то нотариус принимает такое заявления и регистрирует его в книге входящей корреспонденции, но отказывает в его регистрации в книге учета наследственных дел, так как срок на принятие наследства пропущен. Нотариус разъясняет наследнику, что существует два варианта выхода из положения — либо с письменного согласия всех иных наследников, принявших наследство, его включают в число лиц, которым будет выдано свидетельство о праве на наследство (ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате), либо (при отсутствии иных наследников или их отказа подписать такое заявление) он должен обратиться в суд с иском о восстановлении пропущенного им срока для принятия наследства.

В данном случае наследнику необходимо написать на имя нотариуса заявление о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство иным наследникам, в связи с его обращением в суд с иском о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства. В заявлении наследник должен указать, что ему разъяснено нотариусом положение ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате о том, что если в течении 10 дней с момента подачи нотариусу указанного заявления о приостановлении нотариального действия из суда не поступит сообщения о том, что его иск принят к рассмотрению судом, нотариус может начать выдачу свидетельства о праве на наследство иным наследникам.

Если наследник обратился за свидетельствованием заявления о принятии наследства к нотариусу этого же района, но который ведет наследственные дела по фамилиям наследодателей, начинающихся с другой буквы, дата такого заявления будет считаться датой принятия наследства?

– В данном случае нотариус совершает самостоятельное нотариальное действие, предусмотренное ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате, свидетельствуя всего лишь подлинность подписи на заявлении о принятии наследства, но не совершает такое нотариальное действие как принятие заявления от наследников и не заводит наследственного дела, так как к его компетенции это не относится. Поэтому, конечно же, дата свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении еще не означает, что данное заявление подано надлежащему нотариусу, так как дело не заведено и наследство не принято надлежащим образом.

В соответствии со ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате в обязанности любого нотариуса входит разъяснение законодательства и последствий совершаемого им по просьбе клиента нотариального действия. Поэтому нотариус, который свидетельствовал наследнику подлинность его подписи на заявлении, должен разъяснить дальнейшие его действия по принятию наследства и необходимость представления данного заявления в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства тому нотариусу, который уполномочен вести его наследственное дело, иначе срок для принятия наследства будет пропущен.

Фактическое принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) В ГК РФ, как и ранее в ГК РСФСР 1964 г., предусмотрено два способа принятия наследства — путем подачи письменного заявления нотариусу и путем фактического вступления в управление наследственным имуществом. В отличие от ГК РСФСР 1964 г. новый ГК РФ (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) дает более подробное понятие фактического принятия наследства, определяя, что это совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, и дает перечень этих действий. При этом список таких действий, данный в законе, не является исчерпывающим. Наиболее распространенным способом фактического принятия наследства на практике является факт совместного проживания наследника и наследодателя до его смерти, а также проживание наследника и после смерти наследодателя в том же жилом помещении в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства.

И часто нотариусы сталкиваются с ситуацией, когда такие наследники, о наличии которых им становится известным от иных наследников, принявших наследство, а также из выписок из домовых книг или справок, предоставляемых органами, отвечающими за регистрацию лиц по месту жительства, не являются к нотариусу в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства для выражение своей воли на принятие или на отказ от наследства, даже по вызову нотариуса. Возникает вопрос, может ли нотариус выдать Свидетельство о праве на наследство иным наследникам, принявшим наследство, и подавшим заявление о выдаче Свидетельства о праве на наследство, не оставляя долю такого наследника открытой? Нет, не может. Нотариус, при наличии соответствующих фактов и документов, бесспорно подтверждающих совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (а к таковым относится и факт совместного проживания и пользование тем же жилым помещением и после смерти наследодателя) должен считать наследника принявшим наследство, т. к. презумпция этого принятия заложена в самом законе. Причитающаяся такому наследнику доля наследства остается открытой до тех пор, пока он сам или иные наследники, принявшие наследство, не докажут в суде факт не принятия таким наследником наследства.

Многие нотариусы до сих пор пользуются ранее существовавшей практикой, когда нотариус берет по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства от наследника, совместно проживавшего с наследодателем и продолжавшим пользоваться после его смерти тем же жилым помещением, заявления о том, что хотя наследник и проживал и продолжает проживать в наследуемом жилом помещении, но не рассматривает это как фактическое принятие наследства и на получение свидетельства о праве на наследство не претендует. Считаю, что такая практика не правильна и противоречит закону.

Исходя из смысла п. 2 ст. 1153 ГК РФ совместное проживание и проживание после смерти наследодателя в наследуемом жилом помещении рассматривается как действие, свидетельствующее о фактическом принятии наследства, до тех пор, пока иное не будет доказано. При этом ГК РФ не говорит о том, что «если иное не заявлено таким наследником», а говорит именно о доказательствах. В соответствии с действующим законодательством только к компетенции суда относится признание тех или иных фактов или документов доказательствами. Следовательно, такой наследник должен обратиться в суд для установления факта непринятия наследства. Это могут сделать и иные наследники, принявшие наследство, если они располагают доказательствами, свидетельствовавшими о нежелании такого наследника принимать наследство, и бездействие которого препятствует им получить Свидетельство о праве на наследство на все имущество наследодателя.

Часто на практике возникает вопрос, что вкладывал законодатель в понятие «вступление во владение или управление наследственным имуществом», которое свидетельствует о фактическом принятии наследства? Можно ли, например, считать фактом вступления в управление наследственным имуществом то обстоятельство, что наследник владеет жилым помещением с наследодателем на правах общей совместной или общей долевой собственности?

В первом случае (общая совместная собственность) ответить на этот вопрос можно положительно. Да, это однозначно является доказательством вступления во владение наследственным имуществом, потому что сегодня ст. 253 ГК РФ (владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности), дает понятие совместной собственности, и определяет, что это совместное владение, пользование, управление и распоряжение имуществом, потому что объект одновременно принадлежит каждому сособственнику. Поэтому, наследник, обратившийся к нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, не проживающий совместно с наследодателем, либо не проживающий в жилом помещении, доля в праве собственности на которое будет наследоваться после наследодателя, но являющийся сособственником наследодателя в праве общей совместной собственности на такой объект недвижимости, может рассматриваться нотариусом как фактически вступивший в управление наследственным имуществом.

Вопрос с владением жилым помещением на праве общей долевой собственности более сложный. Во многом положительный ответ на данный вопрос будет зависеть от вида жилого помещения, которым наследник и наследодатель владели на праве общей долевой собственности. Если, например, наследник и наследодатель владели на праве общей долевой собственности квартирой, то можно считать это фактическим вступлением во владение и управление наследственным имуществом, так как квартира с ее местами общего пользования по сути является неделимым объектом (с точки зрения реального раздела объекта недвижимости) и сособственники владеют и пользуются совместно практически всей квартирой (может быть только за исключением конкретной комнаты, в которой проживает каждый из них).

Если же таковым объектом является жилой дом, то тут, представляется, все будет зависеть от того, пользовались ли наследник и наследодатель в этом доме одними и теми же помещениями или этот дом состоит из двух изолированных частей дома (что можно усмотреть из технического паспорта), с отдельными входами, разделенным земельный участком, и возможно с двумя разными домовыми книгами (на каждую часть дома — отдельная). В последнем случае, полагаю, признать наследника фактически вступившим в управление наследственным имуществом только потому, что данный жилой дом принадлежит ему и наследодателю по документам на праве общей долевой собственности нельзя, так как этот факт не доказывает, бесспорно, совершение наследником действий по владению и управлению имуществом наследодателя (возможно за частью дома наследодателя никто не следит, она заброшена, налоги не платятся, земельный участок не обрабатывается и т.д., либо все эти действия совершаются другим наследником).

В последнем случае наследник должен доказать, что он совершал действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства, в судебном порядке.

Пункт 1 ст. 1155 ГК РФ регламентирует порядок восстановления пропущенного наследником установленного законом срока на принятие наследства и признания его принявшим наследство. Указанный пункт существенно меняет ранее сложившуюся судебную практику по данному вопросу, однако решения судов, которые выносятся, до сих часто этого не учитывают. Указанный пункт ст. 1155 ГК РФ предусматривает, во-первых, что пропущенный срок может быть восстановлен судом только при незнании наследником об открытии наследства или наличии уважительных причин для его пропуска; во-вторых, устанавливает пресекательный шестимесячный срок на подачу такого иска в суд наследником, пропустившим срок на принятие наследства, после того, как причины пропуска срока для принятия наследства отпали.

Вынося решение суда о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, суд согласно указанной норме права должен обязательно признать наследника принявшим наследство, что практически не делается сегодня судами (не указывается в решении суда), которые ограничиваются лишь указанием, что пропущенный срок восстанавливается. При такой формулировке решение суда становится невыполнимым, так как не ясно, как его толковать. Какие действия должен предпринять нотариус, когда наследник представит ему решение суда с такой формулировкой? Какое заявление принять — о принятии наследства или о выдаче Свидетельства о праве на наследство?

Означает ли это, что такому наследнику вновь предоставляется срок на принятие наследства в шесть месяцев, но уже с момента вступления решения суда в законную силу, или этот срок ему продляется на какое-то время, но на какое, если это не указано в решении суда? Неправильные действия судей при вынесении таких решений порождают неправильные действия и нотариусов.

В то время, как в указанной норме права четко предусмотрено, какую формулировку должен судья предусмотреть в решении. При наличии решения суда о восстановлении пропущенного срока и признании наследника принявшим наследство нотариус принимает от такого наследника лишь заявление о выдаче ему Свидетельства о праве на наследство на причитающуюся ему долю наследственного имущества, после чего выдает всем наследникам Свидетельство (свидетельства) о праве на наследство.

Если Свидетельство о праве на наследство уже выдано нотариусом другим наследникам до обращения наследника, пропустившего срок на принятие наследства, с иском в суд, суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определить меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. При этом суд должен признать ранее выданное Свидетельство о праве на наследство недействительным. В связи с чем, не соответствующими закону являются и решения судов о признании ранее выданных нотариусами свидетельств частично недействительными.

Как оформить наследство? | Последние новости

В первую очередь наследник должен обратиться с заявлением о принятии наследства к нотариусу. Для этого законодательством установлен срок — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Для оформления наследства необходимо представить нотариусу все документы, устанавливающие право собственности на имущество. Если наследник не имеет возможности предъявить их, то нотариус откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство. И тогда доказывать свои права придется в суде.

Узнать, имеется ли недвижимость, может только лицо, имеющее право на наследование. Для этого нужно обратиться к нотариусу, который в свою очередь направит запрос в Управление Росреестра по Волгоградской области, и будет получена выписка об имуществе наследодателя.

Чем отличается наследование по закону от наследования по завещанию? Граждане, обладающие недвижимым имуществом, имеют право в любое время при жизни распорядиться своим имуществом на случай смерти, составив завещание. Если этого не было сделано, то вступает в силу порядок наследования, который по закону предусмотрен главой 63 ГК РФ. Существует 8 очередей наследования приема наследства в порядке очередности. Внутри одной очереди наследство распределяется поровну. Первая очередь — это дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. То есть в случае, если родители таких внуков, которые были бы по закону наследниками первой очереди, умерли до или одновременно с наследодателем.

Особенности наследования по завещанию. Завещать свое имущество можно как физическим лицам (независимо от родства), так и юридическим (например, благотворительному фонду). Но независимо от содержания завещания не могут быть лишены наследства несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы наследодателя. Они в обязательном порядке наследуют не менее половины доли, причитающейся при наследовании по закону.

Содержание завещания тайно до открытия наследства, то есть до смерти наследодателя. Ни наследники по завещанию, ни иные граждане не могут знать ни о его содержании, ни о наличии. Завещание составляется в двух экземплярах, один из которых передается завещателю, а другой хранится у нотариуса. О наличии завещания и его содержании наследники могут узнать только после смерти наследодателя, когда обратятся к нотариусу за оформлением наследства.

Перечень необходимых документов для регистрации прав на наследуемое недвижимое имущество:

  1. Заявление. Оно оформляется прямо при подаче документов.
  2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) или представителя. Если обращается представитель по доверенности, то необходима нотариально удостоверенная доверенность.
  3. Свидетельство о праве на наследство.
  4. Соглашение о разделе наследственного имущества в случае, если оно заключалось.
  5. Документ об уплате госпошлины.

Для юридических лиц дополнительно потребуются учредительные документы.

Документы на регистрацию можно подать в Управление Росреестра по Волгоградской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области или офисы «Мои документы», действующие на территории Волгоградской области.

НЮАНСЫ ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО | Администрация Прокопьевского муниципального округа

Как принять наследство, в какой срок, каким образом может быть осуществлена государственная регистрация права? С этими вопросами может столкнуться каждый. Специалисты Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу помогут разобраться.

Наследство – переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к другому лицу, чей круг определен завещанием покойного и или по правилам наследования по закону в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Среди оснований для проведения государственной регистрации является свидетельство о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию выдается наследникам, принявшим наследство, в подтверждение их прав на перешедшее в порядке универсального правопреемства имущество. Наследники приобретают право собственности на унаследованное имущество со дня открытия наследства (свидетельство о праве на наследство носит именно правоподтверждающий, а не правоудостоверяющий характер).

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом по месту открытия наследства по письменному заявлению наследников.

По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство, как правило, выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (пункт 1 статьи 1163 ГК РФ).

Если за полгода наследник не обратился к нотариусу, а решил сделать это по истечение 6 месяцев, то ему откажут в принятии такого заявления.

Существует два способа принятия наследства по истечении установленного срока (пункт 1 статьи 1154, статья 1155 ГК РФ).

Внесудебный порядок — это так называемый согласительный порядок. Данный способ возможен, только если есть наследники, которые своевременно приняли наследство, и все они согласны на включение наследника, пропустившего срок для принятия наследства, в список лиц, принимающих наследство. Если вы единственный наследник либо все наследники пропустили срок для принятия наследства либо при несогласии хотя бы одного из наследников, принявших наследство, то восстановление пропущенного срока возможно только в судебном порядке.

Что касается судебного порядка, то суд по заявлению наследника, пропустившего срок принятия наследства, может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство. Для того чтобы в судебном порядке был восстановлен срок, нужно собрать документы, подтверждающие, что пропуск срока был по уважительным причинам, а также грамотно составить исковое заявление.

Право собственности на недвижимое имущество и любое иное имущество, переходящее в порядке наследования по завещанию или по закону, возникает со дня открытия наследства. Статьей 1152 ГК РФ установлено, что принятое наследство признается принадлежащим наследникам на праве собственности со дня открытия наследства независимо от момента государственной регистрации.

Поэтому наследник, подавший заявление о принятии наследства либо совершивший иные действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, признается принявшим наследство. В силу закона со дня открытия наследства такой наследник является собственником имущества, перешедшего ему по наследству, следовательно, ему принадлежат права по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон) государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Из этого следует, что никакой документ, в том числе свидетельство о праве на наследство, сам по себе не может заменить регистрацию, поэтому распоряжение имуществом в полной мере, например дарение, продажа и т.п. возможно после государственной регистрации права собственности наследника в Едином государственном реестре недвижимости.

Необходимо обратить внимание, что с 01.02.2019 государственная регистрация прав без одновременного государственного кадастрового учета осуществляется по заявлению, в том числе нотариуса или его работника, уполномоченного в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, при государственной регистрации права на объект недвижимости, возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия, если заявители не возражают против подачи документов нотариусом.

Такие заявления и документы предоставляются в форме электронного документа, в том числе электронного образа документа. В связи с совершением нотариального действия, нотариусу оплачиваются необходимые для осуществления его обязанностей расходы, в том числе по оплате государственной пошлины. Право наследника, если нет препятствий для государственной регистрации, должно быть зарегистрировано регистрирующим органом в течение одного рабочего дня, следующего за

днем поступления соответствующих документов (пункт 9 части 1 статьи 16 Закона).

Если вы решили обойтись без помощи нотариуса и подать документы на государственную регистрацию самостоятельно, то нужно учитывать что такой срок составит три рабочих дня с даты приема или поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.

Закон о наследстве | LegalMatch

Закон о наследстве — это свод законов, который определяет, кто получает собственность в случае смерти человека. Закон о наследовании определяет, какие из оставшихся в живых умершего человека (друзья и родственники, которых они оставили) наследуют собственность умершего (умершего). В разных штатах действуют разные законы о наследовании.

Должен ли я быть родственником умершего для наследования?

Если умерший умер по завещанию и оставил определенное завещание (указание передать собственность кому-либо) не родственнику, не родственник может унаследовать это завещание.Если человек умирает без завещания, он умирает без завещания. Это означает, что имущество (имущество) человека отчуждается (передается другим лицам) в соответствии с законодательством штата. Как правило, законы штата о наследстве не предусматривают наследование лицами, не являющимися родственниками.

Как закон о наследстве влияет на выжившего супруга?

Оставшиеся в живых супруги получают долю в имуществе умершего. В случае отсутствия завещания размер полученной суммы зависит от законодательства штата. Полученная сумма зависит от того, использует ли штат правила наследования общего права или правила наследования общинной собственности.Оба набора правил призваны гарантировать, что оставшийся в живых супруг (а) получит некоторую сумму наследства.

Что такое государства-правила общего права наследования?

В штатах, где действуют правила наследования по общему праву, наследование осуществляется «на основе собственности». Это означает, что тот, кто владел титулом, законно владел недвижимостью. Кто владеет недвижимостью, определяется по имени в титульном документе. В некоторых случаях умерший супруг мог владеть всем имуществом. Большинство штатов с общим правом имеют законы о наследовании, которые запрещают пережившему супругу ничего не получать.В таких штатах переживший супруг может требовать от одной четверти (¼) до одной трети (⅓) собственности умершего. Юридический термин, на который претендует супруга, — это «выборная доля».

Умерший супруг, имеющий завещание, может решить оставить меньше требуемой суммы выборной доли. Однако в большинстве штатов запрещается лишение наследства по завещанию. Для лишения наследства супруг (а) должен согласиться либо в брачном (брачном) соглашении, либо в брачном соглашении ничего не получать. Согласие супруга должно быть добровольным, а не принудительным.

Что такое состояния правил наследования собственности сообщества?

В штатах с правилом о совместной собственности закон требует, чтобы пережившему супругу была предоставлена ​​половина семейного имущества. По определению, в государствах общинной собственности супружеская собственность принадлежит каждому супругу в равной степени. Это равное владение начинается, когда пара выходит замуж. Семейное имущество включает в себя доход, недвижимое и личное имущество, а также долги, начисленные в период, когда пара состояла в браке.

Если пара разводится или физически разводится без намерения остаться в браке, то «период времени» общей собственности считается законным.Это означает, что любой доход или долги, полученные или понесенные одним из супругов, являются их отдельной собственностью.

В состоянии общей собственности супруг может включить в свое завещание положение о правах наследования пережившего супруга. В положении может быть указано, что оставшийся в живых супруг не может унаследовать отдельное имущество. Большинство штатов общинной собственности также разрешают умершему супругу передать до половины (½) своей общественной собственности кому-либо, кроме супруга.

Влияет ли развод на наследство?

Наследством считается отдельное имущество.Это означает, что им владеет только один супруг. Следовательно, при разводе наследство нельзя «поделить». В государствах общей собственности супруг, получивший наследство, должен рассматривать это наследство как отдельное. Относиться к наследству означает хранить его отдельно от семейной собственности, такой как совместные банковские счета.

Развод также может изменить условия завещания. Согласно законам некоторых штатов, если один из супругов сделал конкретный подарок другому супругу по завещанию, подарок «аннулируется» при разводе.Это означает, что право на получение подарка после развода сторон отменяется законом.

Влияет ли закон о наследстве на других родственников?

Как правило, закон о наследовании не требует, чтобы дети наследовали имущество. Согласно большинству законов штата о завещании, оба супруга должны умереть, прежде чем дети смогут получить наследство. Супруг может оставить конкретное наследство одному или нескольким детям в завещании. Если завещание остается в силе, ребенок получает наследство.

Могу ли я оспорить требование о наследстве?

Если наследство оспаривается, и два человека претендуют на право собственности, стороны спора могут подать жалобу в суд по наследству или суррогатный суд.Судья выслушает аргументы каждой стороны и изучит доказательства каждой стороны. Затем судья принимает решение о том, кто наследует имущество.

При рассмотрении иска каждой стороны суд внимательно изучает условия завещания умершего. Если в завещании четко указано, кто наследует, судья выполнит эти условия.

Нужна ли мне помощь юриста в вопросах, связанных с наследством?

Если вам нужна консультация относительно ситуации с наследством, вам следует обратиться к юристу по недвижимости.Опытный юрист по недвижимости рядом с вами может оценить вашу ситуацию, посоветовать вам ваши права и возможности, а также будет представлять вас в суде.

Последнее изменение: 2020-06-08 00:15:29

США законы о наследовании — USA Property Guides

Мы отвечаем на некоторые важные вопросы о законах о наследовании в США и о шагах, которые вы должны предпринять для защиты своих активов после покупки недвижимости там.

Любой, кто планирует купить недвижимость в США, должен будет освежить свои знания о законах США о наследовании, чтобы защитить интересы своих близких.Это потому, что, как и в большинстве законов США, то, как все регулируется, будет зависеть от штата, в котором вы находитесь. Сегодня мы рассмотрим, как обстоят дела в США, чтобы вы знали, как подготовиться, чтобы наилучшим образом защитить свою семью в будущем.

В каждом штате применяется «подход к общественной собственности» или «подход общего права»

Как действуют законы о наследовании в США?

В США законы о наследовании регулируют порядок получения людьми своей доли имущества. Они также определяют, какие родственники имеют законное право претендовать на наследство, даже если они не указаны в явных условиях завещания.Каждый штат использует либо «подход к совместной собственности», либо «подход общего права» — это, по сути, определяет способ, которым делятся владения и какие члены семьи автоматически имеют право на их долю.

Если вы ищете надежные юридические фирмы, которые привыкли работать с международными клиентами, наш ресурсный центр может предоставить бесплатные рекомендации и вводные предложения. Просто заполните нашу форму запроса, чтобы сообщить нам, что вы ищете.

Коммунальная собственность

Штаты с общинной собственностью: Калифорния, Аризона, Айдахо, Невада, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон и Висконсин.Аляска также является государством с общей собственностью, но для того, чтобы супруг имел право на наследование, между супругами должно быть письменное соглашение.

Термин «общественная собственность» обычно относится к «собственности», приобретенной любым из супругов во время их брака. Этот «объект» включает:

  • Доходы, полученные от работы
  • Имущество, купленное во время брака с доходом от работы
  • Отдельное имущество, которое супруг передает брачному сообществу (и, следовательно, будет обязан делиться с супругом).
Свяжитесь с независимым финансовым консультантом, чтобы получить консультацию специалиста по управлению своими финансами в США.

Супруг сохранит отдельный интерес к собственности, то есть они не должны автоматически делиться ею с супругом, если:

  • Приобретена в наследство или в дар
  • Приобретена до брака
  • Между супругами существует соглашение, в котором прямо говорится, что собственность должна храниться отдельно от брачного сообщества.

В большинстве случаев закон США запрещает полностью оставлять супруга без завещания. Как правило, в государствах с общественной собственностью каждый супруг автоматически получает половину всего, что пара заработала за время своего брака. После этого они могут распоряжаться своей долей в этом имуществе по своему желанию. Это означает, что половина автоматически перейдет к супругу, а оставшаяся часть наследства может быть распределена в соответствии с пожеланиями данного лица.Они, конечно же, могут решить передать остаток супруге, но они также могут разделить его между детьми, внуками, друзьями и другими родственниками.

Если умерший желает дать меньше оставшемуся супругу, должно быть заключено письменное соглашение с изложением этого подхода. Это автоматическое право пережившего супруга автоматически унаследовать половину может быть аннулировано брачным соглашением.

Во избежание путаницы и оспаривания завещаний несчастными супругами и членами семьи, желательно составить завещание, в котором прямо указываются ваши пожелания относительно того, как вы хотите, чтобы ваше имущество было распределено.

При переезде в США убедитесь, что ваше желание наследования будет услышано

Общее право

Все штаты, не перечисленные выше, являются штатами общего права. В этом случае супруг НЕ имеет автоматического права на половину доли во всем имуществе, приобретенном во время брака. Право собственности на имущество, приобретенное во время брака, автоматически не считается половинным. Вместо этого будет определяться, кому принадлежит собственность и активы, по имени, указанному в названии собственности, или путем определения дохода супруга, который ее купил.

Согласно общему праву, супруг НЕ имеет автоматического права на половину доли во всем имуществе, приобретенном во время брака.

Имейте в виду, что в государствах общего права право собственности на собственность будет определяться именем в титульном документе, независимо от того, заплатил ли за это другой супруг.

Для получения дополнительной информации позвоните специалистам по недвижимости в США по телефону 020 7898 0549 или отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected]

Согласно общему праву, переживший супруг защищен от лишения наследства по завещанию.Хотя в каждом штате свои правила, чаще всего оставшийся в живых супруг имеет право требовать половину или одну треть имущества супруга. Если умерший заявляет, что оставив меньше оставшейся в живых супруге, если завещание отсутствует, оставшийся в живых супруг сможет оспорить, что это суд, чтобы унаследовать сумму, на которую он имеет право в соответствии с законом конкретного штата.

Можно дать пережившему супругу меньше выделенной суммы, но это необходимо будет согласовать в письменной форме в завещании, иначе супруг сможет оспорить это в суде.

Что происходит после развода?

По мере того как закон меняется от штата к штату, вам нужно будет знать, как изменятся ваши права после подписания документов о разводе. В некоторых штатах подарки, сделанные бывшим супругом по завещанию, автоматически отменяются. В другом месте развод вообще не изменит права бывшего. Во избежание путаницы никогда не предполагайте, что права вашего бывшего супруга будут сохранены или аннулированы — единственный способ убедиться, что им дано то, что вы собираетесь им дать (или не давать), — это иметь совершенно новое завещание. составлен.

Права детей

В большинстве штатов США дети не имеют юридически защищенного права наследования собственности, но они будут защищены там, где они были непреднамеренно оставлены вне завещания. Например, законодательство США предполагает, что, если родитель включил всех детей в завещание, запрещает одного, который родился после составления завещания, предполагается, что это упущение было случайным, и ребенку будет присуждена равная доля со своими детьми. братья и сестры. Если упущения являются преднамеренными — они должны быть прямо указаны в условиях завещания.

Вы покупаете дом в совместную собственность с другими членами семьи? Узнайте, как это работает, в нашем бесплатном руководстве.

Права внуков

Опять же, нет законного права, утверждающего, что внуки имеют право наследовать собственность от бабушки или дедушки. В некоторых штатах США, если родитель внука умер, внук может иметь законное право наследовать имущество от бабушки и дедушки, если в завещании прямо не указано намерение лишить внука наследства.

Ваши намерения будут соблюдены путем составления нового завещания в соответствии с законодательством США.

Важность составления завещания / h Как видите, в отношении закона о наследовании может быть немного сложно разобраться, особенно с учетом того, что от штата к штату все различается. Вы можете быть уверены в том, что ваши намерения будут соблюдены, составив новое завещание в соответствии с законодательством США, в котором четко излагаются ваши намерения в отношении вашего имущества. Это единственный надежный способ обеспечить душевное спокойствие и обеспечить полную защиту интересов ваших близких.

Для получения дополнительной информации просто заполните форму запроса ниже, и специалисты нашего бесплатного ресурсного центра свяжутся с вами, чтобы связать вас с юридическими фирмами, базирующимися в Америке и привыкшими работать с международными клиентами.

законов о наследовании в XIX и XX веках

Назад к законам о наследовании XIX и XX веков

Сводка

Наследование в США обычно регулируется законодательством штата.В колониальный период в колониях было принято английское право наследования. После обретения независимости большинство штатов приняло законы, кодифицирующие общее право с некоторыми изменениями в английском праве и процедурах. В девятнадцатом веке, с расширением на запад, некоторые территории вошли в союз как государства с общинной собственностью, приняв аспекты гражданского права. В большинстве штатов принято законодательство, дающее замужним женщинам право распоряжаться унаследованной им собственностью и распоряжаться ею. Между штатами, существовавшими до 1850 года и после 1850 года, обнаружены некоторые различия в отношении равенства прав вдов и вдовцов по наследству.В течение двадцатого века к вдовам при наследовании стали относиться более одинаково, чем к вдовцам, а к супругам при наследовании стали относиться более благосклонно, чем к детям.

I. Введение

Наследование в Соединенных Штатах, как правило, является делом закона штата, и каждый из пятидесяти штатов (а также округ Колумбия и территории США) имеет свою собственную историю права наследования.Это обсуждение предоставит краткий обзор основных моментов и общих тенденций в этих юрисдикциях. [1]

В начало

II. Колониальный период

Обсуждение права наследования в колониальный период в Америке необходимо для понимания более поздних событий.

В колониальный период в колониях был принят английский закон о наследовании, в значительной степени воспроизводящий найденный там способ передачи богатства, включая право наследодателя распоряжаться недвижимым и личным имуществом по завещанию, при условии регулирования по закону.[2]

По состоянию на 1720 год, в то время как колонии в основном полагались на общее право в отношении наследования, в большинстве из них были приняты статуты, регулирующие распределение личного имущества, и были созданы процедуры для проверки завещаний и администраций (поскольку у них не было церковных судов для рассмотрения дела о завещании, как в Англии) . [3]

В некоторых случаях колониальные законодательные органы принимали законодательные акты, изменяющие общее право наследования земли, родственного наследования и ограничений свободы завещания.Большинство колоний отвергли первородство и приняли законы, позволяющие младшим сыновьям и дочерям получать доли в имении [4].

Что касается прав вдов, то большинство колоний следовали современной английской практике предоставления наследодателям свободы волеизъявления, хотя два штата, Вирджиния и Мэриленд, разрешили вдовам требовать долю личной собственности, несмотря на завещание [5].

В начало

III. Постреволюционный период

В период после отделения от Англии, большинство штатов приняли законы, кодифицирующие нормы общего права, и внесли некоторые изменения в английское право и процедуры.[6]

Большинство штатов отказались от права первородства и приняли законы, регулирующие раздел земли между детьми. К 1800 году в большинстве штатов сыновья и дочери получили равные доли в недвижимой и личной собственности [7].

В большинстве штатов приняты законы, предусматривающие получение вдовами денежных сумм вместо приданого на землю, а также законы, в которых четко прописано, что вдова получит после отказа от завещания мужа [8]

Законы нескольких штатов касаются права наследования незаконнорожденных детей.[9]

В начало

IV. Девятнадцатый век

В девятнадцатом веке, по мере расширения США на запад, законы штатов о наследовании продолжали развиваться.

Восемь западных территорий, Аризона, Калифорния, Айдахо, Луизиана, Невада, Нью-Мексико, Техас и Вашингтон, вошли в Союз как штаты, находящиеся в общественной собственности. Государства с общинной собственностью заимствовали аспекты своих законов о наследовании из гражданского права. Жены в государствах с общинной собственностью автоматически наследуют половину общей собственности, а именно той собственности, которая была приобретена во время брака и которую ни один из супругов не получил в качестве части наследства или подарка.Однако в четырех штатах с общинной собственностью: Калифорния, Айдахо, Невада и Нью-Мексико, если жена умерла первой, вся общественная собственность перешла к ее мужу, тогда как если он умер первым, она могла потребовать только половину, а он мог завещать свою половину кому пожелает. [10]

В середине девятнадцатого века в большинстве штатов был принят закон, дающий замужним женщинам, а не их мужьям, владение и контроль над всем личным и недвижимым имуществом, которое они унаследовали или получили.Наследство замужней женщины становилось отдельной собственностью, которую они могли передать по наследству по своему желанию. С 1890-х годов во всех областях страны, как в юрисдикции общинной собственности, так и в юрисдикции общего права, было общее признание того, что замужние женщины должны иметь право создавать и завещать собственность, которую они унаследовали [11].

Различия очевидны между юрисдикциями, которые вступили в союз до 1850 года, и теми, которые вошли после этого. После 1850 г. юрисдикции имели тенденцию уравнивать доли завещания, передаваемые мужу и жене, либо путем увеличения доли вдов до половины, либо путем уменьшения доли вдовцов до трети.[12] В юрисдикциях после 1850 года пожизненное владение недвижимостью вдов и вдовцов заменили на простое за плату. [13] Юрисдикции после 1850 года также обычно делали личные и недвижимые вещи более похожими, устраняя такие доктрины, как приданое и любезность, а также определенные положения о долевом владении, которые предусматривали пожизненное использование собственности, а не абсолютное владение [14].

Также стало труднее лишить ребенка наследства во многих штатах, поскольку количество штатов, в которых были приняты законы, требующие от родителей указывать в своих завещаниях свое конкретное намерение оставить сына или дочь, значительно увеличилось.[15]

В начало

V. ХХ век

В двадцатом веке в законы большинства штатов произошли значительные изменения, касающиеся справедливого отношения к женщинам при наследовании.

Тенденция, начавшаяся в девятнадцатом веке, заключалась в замене паев супругов с пожизненного владения на платное владение. К 1935 г. 60% штатов внесли это изменение, а к 1982 г. — все штаты [16].

В течение двадцатого века доля наследства умершего, которое по завещанию переходит к супругу, а не детям или другим лицам, увеличилась во многих юрисдикциях общего права.В то время как в 1935 г. более 90% штатов с общим правом предлагали супружеские доли ниже, чем в юрисдикциях с общинной собственностью, к 1983 г. такие юрисдикции были в меньшинстве [17].

Четыре упомянутые выше юрисдикции, относящиеся к общинной собственности, которые первоначально относились к вдовам иначе, чем к вдовцам, в конечном итоге внесли поправки в свои законы, чтобы относиться к вдовам и вдовцам одинаково. [18]

Другая тенденция в законодательстве большинства американских юрисдикций в течение двадцатого века заключалась в том, чтобы относиться к супругам относительно более благосклонно, чем к детям и другим родственникам, согласно законам о завещании.[19]

К концу двадцатого века, что касается права завещать собственность по завещанию, в то время как защита детей от лишения наследства была «практически отсутствующей» [20], существовало множество различных видов защиты супругов, которые варьировались в зависимости от юрисдикции:

[C] ommon — приданое по закону было сохранено за собой пятнадцатью штатами; установленный законом приданой, согласно которому вдове более щедро разрешается брать проценты, а не пожизненные проценты, существует в восьми юрисдикциях; десять штатов полностью отменили приданое и создали вместо него зарождающийся законный интерес в собственности другого супруга, который защищается во время укрытия неспособностью мужа передать необремененный титул своим единственным актом; а остальные штаты не дают жене начальных процентов во время укрытия, а вместо этого ограничивают ее принудительной долей в той собственности, которую муж оставляет в своем имении после смерти.Нынешнее состояние закона представляет собой джунгли, в которых едва ли можно найти два состояния, которые были бы абсолютно одинаковыми, и в действительности существует пятьдесят различных схем, большинство из которых при анализе не построены на единственном адекватном интересе с учетом выжившего супруга; но вместо этого дайте ей немного приусадебного участка, немного пособия на вдову и вдобавок немного приданого или какой-нибудь другой закон, заменяющий его [21].

В начало

Подготовил Луис Акоста
Старший аналитик по правовой информации
Март 2015


[1] Комплексное рассмотрение истории права наследования в США — Кэрол Шаммас, Мэрилин Сэлмон и Мишель Далин, Наследование в Америке от колониальных времен до наших дней (1987), библиографическая информация на http: // www.worldcat.org/oclc/14134770. Все, что следует ниже, во многом основано на этой работе Другие соответствующие названия включают Лоуренс М. Фридман, «Мертвые руки: социальная история завещаний, трастов и закона о наследовании» (2009 г.), библиографическая информация по адресу http://www.worldcat.org/oclc/259716073, в которой обсуждаются изменения в аспекты права наследования в их социальном контексте, и Хендрик Хартог, «Когда-нибудь все это будет твоим: история наследования и старости» (2012), библиографическая информация на сайте http: // www.worldcat.org/oclc/774394439, в котором основное внимание уделяется влиянию закона о наследстве на уход за престарелыми и семейную жизнь в США.

[2] Shammas, Salmon & Dahlin, supra , примечание 1, at 23, 38–39.

[8] ид. , 63–65, 67–68.

[20] 1 Уильям Х. Пейдж, страница о законе воли § 3.13, at 116 (Jeffrey A. Schoenblum ed., Rev. Ed. 2003).

В начало

Последнее обновление: 30.12.2020

Итальянский закон о наследовании — Краткое руководство для иностранцев

Итальянский закон о наследовании основан на последней воле умершего, независимо от движимого или недвижимого характера собственности, что позволяет наследникам совместно наследовать имущество как по активам, так и по обязательствам в равных долях, если иное не предусмотрено завещанием.

Последнее обстоятельство составляет основное различие между наследниками и наследниками , которые не переходят в наследство наследодателя, но получают определенные активы без ответа на требования кредиторов наследодателя, за исключением случая наличия ипотеки в отношении актива.

Процесс наследования начинается со смерти наследодателя и завершается формальной передачей имущества.

Открытие наследства и общая процедура обычно проводится нотариусом, который удостоверяется в действительности завещания и соблюдении обязательных положений и публичного порядка (e.грамм. законные доли, способность преуспеть и стать наследником, отсутствие договоров о наследовании, запрет лишения наследства и т. д.).
После истолкования завещания умершего нотариус распределяет части имущества. В случае наследования по закону закон устанавливает критерии для завещания и распределения. Помимо нотариуса, государственные должностные лица наделены полномочиями выполнять формальности, предусмотренные законом.

Основные положения наследственного права

  • Зарезервированная квота: определяется законом.Лица, имеющие право на зарезервированную квоту, — это супруги, дети, родственники, родители и предки. (ссылка на нашу таблицу зарезервированных квот ).
    Единственное отличие состоит в том, что права супруга будут применяться, если только приказ о раздельном проживании не был вынесен в результате вины или преступного поведения в отношении умершего, и в этом случае эти права могут быть ограничены судом. Правила в отношении зарезервированных долей нельзя обходить ни в коем случае, и закон предусматривает специальные средства правовой защиты в случае их нарушения или лишения наследства, которые в основном предусматривают уменьшение наследства и распределения.После предоставления сокращения суд будет следовать порядку, установленному законом, или порядку сокращения, избранному наследодателем. Наследства и пожертвования составляют часть общей собственности, на которую производятся вычеты.
  • Дееспособность по завещанию: любое лицо, родившееся на момент смерти или зачатое за 300 дней до рождения, хотя закон не запрещает наследодателю передавать активы нерожденному ребенку (-ам) лица, живущего на момент смерти наследодателя. Неспособны добиться успеха люди, осужденные за преступления против личности наследодателя или его братьев и сестер, уничтожение, изменение или сокрытие завещания, а также за использование ложного завещания.Несовершеннолетние могут принять наследство с согласия мирового судьи суда по делам несовершеннолетних и только по достижении совершеннолетия.
  • Свидетели, нотариус, получающий завещание, и лицо, составляющее тайное завещание, лишаются права наследования. Частные лица могут наследовать только через инвентарь. Некорпоративные организации могут получить выгоду от передачи завещания, если заявление о регистрации подается в течение одного года с момента открытия правопреемства. Распоряжения в пользу бедных считаются сделанными местным органам социального обеспечения.

Опись и ее последствия в отношении требований кредиторов умершего

Нередко на момент смерти наследодателя остаются непогашенные долги или сохраняются обременения имущества. В целях обеспечения правопреемства итальянское законодательство о завещании предоставляет наследнику средство правовой защиты, позволяющее принять наследство, завещанное или переданное по закону в рамках правопреемства по закону, в пределах имеющихся активов, что позволяет избежать слияния активов и, следовательно, стать предметом требований со стороны кредиторы умершего.Таким средством правовой защиты является принятие с учетом инвентаризации (статьи 484 и последующие). Инвентаризация — это система, созданная римлянами, которая позволяла наследникам принимать наследство, избегая ответственности по обязательствам, которые быстро распространились по европейским правовым системам и присутствуют в большинстве правовых систем в Европе.

Целью обращения к инвентарным запасам является разделение актива наследника и актива умершего, причем последний является единственным объектом изъятия или ликвидации для удовлетворения требований кредиторов к умершему.Коэффициент основан на том факте, что кредиторы были осведомлены об экономической ситуации de cuius , еще будучи живыми.

Опись представляет собой подробный и полный список имущества умершего. Все товары, имущество, кредиты и долги, которые по-прежнему присутствуют, являются частью инвентаризации, которая должна быть произведена в течение трех месяцев с момента открытия наследства (то есть на момент смерти наследодателя), если наследник вступил во владение имуществом умершего, в противном случае от средства правовой защиты отказано.В противном случае, когда наследник не пользуется активом, инвентарь может быть сформирован в течение десяти лет после смерти умершего, если наследник тем временем не вступает во владение активом, следовательно, применяется трехмесячный срок для инвентаризации. Срок может быть продлен постановлением трибунала, если инвентаризация не может быть проведена вовремя по разумным причинам.

Очевидная причина, по которой инвентаризация должна быть точной, состоит в том, чтобы избежать злоупотреблений: типичная санкция за неточную, мошенническую или несуществующую инвентаризацию — это слияние обоих активов и, следовательно, возможность кредиторов атаковать актив наследника в целом, с наследник отвечает на все кредиты без ограничений.Кроме того, ложные заявления могут повлечь за собой гражданское или уголовное расследование.

Опись также может быть произведена нотариусом или судебным секретарем по запросу наследников и бенефициаров. Запрос на инвентаризацию подается в Секцию по делам семьи и наследства (Volontaria Giurisdizione) любым лицом, претендующим на статус наследника. Запрос должен содержать имена наследников и бенефициаров, свидетельство о смерти умершего и заверенную копию завещания, если таковая имеется.

Наследие по наследству

Что касается наследования без завещания, итальянское законодательство дает право на наследство супруга, наследника, родственников по восходящей линии, ближайших родственников и, наконец, государства.Закон предусматривает право на успех и определяет фактические доли в различных случаях. Когда только одно лицо попадает под завещание, ему будет предоставлено все имущество. Разлученный супруг имеет такие же права, если разлучение не было вызвано неправильным поведением.

Административное производство в случае смерти

Для того, чтобы преуспеть, наследник (-ы) должны подтвердить свои права или статус. Качество наследника подтверждается актом известности; в качестве альтернативы наследник может сделать заявление под присягой в присутствии нотариуса и двух свидетелей или компетентного государственного органа.

В случае наследования по завещанию наследник должен представить голографию нотариусу для публикации и регистрации, которая оформляется в присутствии двух свидетелей. Завещание, составленное в форме публичного акта, автоматически публикуется при открытии наследства, но нотариус должен предоставить копию в судебную канцелярию и уведомить наследника (ов) и наследника (ов). Завещания иностранцев должны быть легализованы в итальянском консульстве и официально переведены на итальянский язык. Для банковских счетов может хватить легализованного и переведенного административного обслуживания.

Международные аспекты итальянского закона о наследстве

Закон № 218/1995 регулирует правопреемство в случае раздела активов, находящихся в разных странах, или в случае иностранного завещания или иностранного гражданства наследодателя. Иностранное право применяется на основании renvoi , введенного статьей 13 (1), и, следовательно, регулирует все аспекты правопреемства, за исключением форм завещания, поскольку итальянские правила в этом отношении являются обязательными. Статья 15 позволяет толковать закон в соответствии с правилами страны происхождения. renvoi может быть исключено наследодателем с особым положением, выбирающим внутреннее право иностранного государства в качестве единственно применимого. Статья 46 определяет применимое право как национальное право наследодателя на момент смерти, являясь главным, хотя и не исключительным, определяющим фактором при наследовании. Если наследник является итальянским гражданином, в соответствии с итальянским законодательством иностранное право не может ущемлять права ближайших родственников. Что касается движимого и недвижимого имущества, закон lex rei sitae не применяется к правопреемству, если иностранное завещание не устанавливает права собственности, не предусмотренные итальянским законодательством.В случае наследования по закону, если умерший был гражданином Италии, применим только итальянский закон.

Применимое право к формам завещания должно быть либо законом, в котором был составлен акт, либо законом, регулирующим его содержание, национальным законодательством наследодателя, либо страной проживания или местом нахождения на момент смерти.

Италия является участником Вашингтонского международного договора о завещании после ратификации Конвенции в 1990 году, таким образом, завещание признается официально действительным, если оно подписано и признано в присутствии двух свидетелей и удостоверено третьим лицом, имеющим право наделить завещание юридической достоверностью его происхождения.

В рамках процедуры правопреемства в масштабах ЕС Регламент 650/2012, вступивший в силу 17 августа 2015 года, регулирует множество аспектов завещаний и активов, находящихся в государствах-членах ЕС. Основным определяющим фактором является постоянное место жительства наследодателя, которое определяется в соответствии с простой формулировкой изложения 23 Преамбулы. Регламент 650/2012 ввел новые правила, касающиеся юрисдикции, применимого права, признания и обеспечения исполнения актов в вопросах правопреемства. Он также установил Европейское свидетельство о правопреемстве.

  • В соответствии со статьями 21 п. 1 и 4, право, применимое к наследованию, — это право государства, в котором умерший имел свое обычное место жительства , обеспечивая совпадение между форумом и применимым законодательством , , это совершенно новое связующий фактор для наследственного права, которое традиционно применяло гражданство наследодателя на момент смерти. Привычное проживание основывается на праве страны, в которой de cuius проживали в течение значительного периода времени; Как правило, это место, где он основал центр бизнеса, своей личной жизни и собственности, причем первые, казалось, имели приоритет над другими.
  • Статья 34 Регламента предоставляет универсальное применение Регламента, поэтому он будет иметь преимущественную силу над любым другим законом, который фактически применим (даже в стране, не входящей в ЕС), и будет регулировать весь процесс наследования независимо от фактического местонахождения. активов. Однако возможный конфликт юрисдикций может возникнуть на основании так называемого обращения , в котором место, где находятся недвижимые товары ( fourm rei sitae ), становится связующим фактором и, таким образом, применимым законодательством в отношении наследование недвижимого имущества, что ставит старый вопрос о применении такого же количества законов, как и страны, в которых находится недвижимость.
  • Статья 22 Регламента вводит положение об исключении или optio judic , которое позволяет наследодателю выбирать закон, который будет регулировать правопреемство всего имущества, независимо от фактического местонахождения активов, путем прямого заявления об избрании закон страны его гражданства. В случае, если глобальный актив наследодателя находится в нескольких странах, то выбор закона, регулирующего все наследство, может быть сделан свободно в одной из стран, где находится собственность.Выбор должен быть выражен путем заявления в форме оговорки в завещании или, по крайней мере, однозначен. Регламент, по сути, не исключает положения подразумеваемого условия, регулирующего применимое право, но он должен быть однозначным и соответствовать положениям страны гражданства наследодателя.
  • Постановлением создано Европейское свидетельство о правопреемстве . Это может быть запрошено наследником, наследником, исполнителем или администратором в судебный орган или другие органы, обладающие юрисдикцией для подтверждения своего статуса.Это освобождает владельца от необходимости выполнять какие-либо другие специальные процедуры. Европейское свидетельство о правопреемстве имеет шестимесячный срок действия и не заменяет национальные свидетельства, а дополняет их, хотя в случае конфликта ему предоставляется преимущественное право.

Напоследок, Великобритания, Ирландия и Дания решили отказаться от Регламента, чтобы сохранить свои собственные национальные правила, поэтому процесс применения применимого законодательства и раздела активов может быть непростым.

Права наследников по завещанию или доверию

Итак, вы являетесь наследником по завещанию или доверию — что это означает и какие права у вас есть?

Введение:

Рано или поздно многие люди обнаруживают, что собираются унаследовать деньги или активы от траста или имущества родственника или друга, и это обычно является горько-сладким открытием.Они потеряли любимого человека или хорошего друга, но также собираются получить активы, обычно не облагаемые налогом, которые могут иметь огромное значение в их жизни. Это подарок любви от кого-то, кто часто был важной частью жизни, и этот подарок часто является очень эмоциональным событием.

Проходят недели, затем месяцы, а актив почему-то не передается и, кажется, погряз в различных судебных или налоговых вопросах, которые задерживают фактическую передачу. То, что было подарком от друга или любимого человека, становится вопросом, требующим сложной документации, множества встреч, писем или обсуждений, затрат на адвокатов и бухгалтеров, исполнителей, попечителей и даже сборов за подачу документов в суд.Может показаться, что исполнитель или попечитель, юристы и бухгалтеры извлекают из этого дара любви все, что могут. Для многих наследников нарастает разочарование и часто гнев. Мы слышим это все время.

То, что начиналось как подарок, заканчивается сложным и порой очевидным дорогостоящим упражнением из-за бюрократической неэффективности. Часто у наследников есть цели и планы наследования, которые откладываются или становятся невозможными по мере затягивания процесса завещания. Исполнитель или доверительный управляющий, похоже, не склонен продвигать это вместе с эффективностью, но, похоже, хочет, чтобы его или ее гонорары незамедлительно.Напряжение растет.

Цель данной статьи — объяснить наследнику наследственного имущества или бенефициару траста права, которыми обладают наследники, и каковы разумные ожидания относительно сроков и стоимости распределения.

Завещание или доверительное управление:

В других статьях на этом сайте подробно описывается как процесс завещания, так и управление отзывным доверительным фондом Intervivos Trust, которое происходит после смерти учредителя. Эти статьи следует прочитать для ознакомления с фактическим процессом, но их краткое резюме выглядит следующим образом:

Завещание: Это публичный судебный процесс, в ходе которого имущество умершего передается указанным наследникам под надзором суда.Исполнитель (при наличии завещания) или администратор (если они умирают без завещания) назначается судом, и этот исполнитель / администратор обязан отчитаться за все активы, выплатить всем кредиторам, уплатить все налоги и, в судебном порядке, утверждения, составьте официальный отчет, а затем выплатите оставшуюся сумму указанным наследникам. Если есть завещание, в завещании будут указаны наследники. Если завещания нет, закон определит, кто что наследует. Исполнитель или администратор получает вознаграждение за свои услуги, обычно указанное в графике, публикуемом судом, и имеет право на чрезвычайные сборы, если требуются определенные услуги, такие как начало судебного разбирательства или продажа недвижимости.Исполнитель или администратор несет фидуциарную ответственность перед наследниками и несет личную ответственность за неисполнение.

Процесс является публичным, документы поданы в суд и доступны в судебных протоколах. Обычно бухгалтерская отчетность подается в течение года, и завещание закрывается, а суд утверждает окончательный отчет и распределение через один-два года после начала завещания. Если налоги подлежат уплате, завещание будет оставаться открытым не менее года, поскольку такой подход дает налоговые преимущества.Налоги на наследство подлежат уплате только в отношении имущества, являются значительными (более пяти миллионов для одного человека, более одиннадцати миллионов для пары), но может потребоваться подача налоговых деклараций по недвижимости.

Адвокаты обычно нанимаются исполнителем или администратором для обработки различных юридических документов и бухгалтером, а также для помощи с бухгалтерскими и налоговыми декларациями. Гонорары адвоката также устанавливаются графиками судебных заседаний, причем исключительные гонорары доступны в случае судебных разбирательств или сложных деловых аспектов имущества.Бухгалтерам обычно платят обычную почасовую оплату.

Доверительная администрация: Если у кого-то есть траст, обычно нет публичной процедуры завещания, и условия траста назначают доверительного управляющего или попечителей, описывают их обязанности, описывают, на какие сборы они имеют право, и предусматривают распределение активы либо напрямую, либо в доверительном управлении как в течение жизни создателя Доверительного фонда («Учредитель»), так и после его смерти. Доверительное управление часто происходит быстрее, чем завещание, но налоги все равно необходимо платить, а адвокатов и бухгалтеров обычно нанимает доверительный управляющий.Попечители несут фидуциарные обязанности по отношению к бенефициарам траста, и, хотя завещание не подано, суд доступен для обеспечения соблюдения условий траста.

Опять же, подробности смотрите в соответствующей статье на этом сайте.

Основные права наследников:

Наследники имеют право на получение своего наследства. Это аксиома. Но, как и в случае со многими другими законами, наследники обладают множеством смежных прав, позволяющих защитить себя. Основное право заключается в том, что им возлагается фидуциарных обязательств от исполнителя, администратора или попечителя, и это высшая обязанность, известная по закону.Доверительный управляющий должен предпринять соответствующие шаги для защиты наследников и выполнения обязательств, возложенных на доверительного управляющего.

Наследником обычно считается тот, кто получает деньги или имущество от умершего человека. С юридической точки зрения наследники являются ближайшими родственниками и людьми, которые обычно получали бы выгоду, если бы человек умер, не оставив завещания (умер «без завещания»). Правопреемство наследников по закону основано на прямых потомках, таких как дети или внуки. Другие родственники, такие как сестры и братья или тети, дяди, племянницы, племянники и двоюродные братья, называются наследниками по наследству.

Если есть письменное завещание, в нем указывается, кто унаследует, и часто это не люди, которые обычно наследуют по закону. У траста есть «бенефициары», а не наследники, но с ними обращаются так же, как с наследниками в завещании, причем их права и наследство прописаны в трастовом документе.

В целях данной статьи мы будем использовать термин «наследник» для обозначения наследников, не имеющих завещания, бенефициаров траста или лиц, которым присвоены активы в завещании. Ключевым моментом является то, что согласно инструменту или закону они имеют право наследовать активы от наследства или траста.

Суды более подробно уточнили, какие права обычно имеют наследники.

Своевременные переводы и информация:

Лицо, которое получает собственность или долю в наследстве по завещанию или доверию, имеет определенные права, как только завещание будет завещано, или Учредитель умирает. Завещание предназначено для защиты прав бенефициаров завещания. Бенефициар траста имеет право своевременно получить право на долю и получить письменное уведомление обо всех существенных процедурах траста.

Мудрый исполнитель или попечитель будет предоставлять текущие отчеты наследникам и бенефициарам и, если на урегулирование наследства уйдут годы, попросит суд разрешить предварительное распределение наследникам. Доверенное лицо должно оперативно отвечать на вопросы наследников о статусе и активах в наследстве. После того, как процесс завещания завершил платеж кредиторам и причитающиеся налоги, а также бухгалтерский учет, должны незамедлительно последовать распределения наследникам. Хотя трастовый документ обычно описывает процесс, необходимый для доверительного управляющего, бенефициары также имеют право на информацию об активах, состоянии управления и своевременную выплату сумм, причитающихся им по трастам.

Бухгалтерия:

Бенефициар может запросить у исполнителя отчет о том, какие действия исполнитель совершил в отношении наследственного имущества. Любой такой отчет должен быть в письменной форме, и следует ожидать, что исполнитель или доверительный управляющий предоставит подтверждающие документы, такие как квитанции или аннулированные чеки для платежей, доказательства передачи активов и выписки с любых банковских счетов недвижимого имущества. Подтверждающие документы должны соответствовать информации, предоставленной исполнителем или доверенным лицом.

Утверждение компенсации исполнителя или доверительного управляющего:

Бенефициары имеют право возражать против уровня компенсации, запрашиваемой исполнителем или доверенным лицом об услугах, но при условии, что эти запросы находятся в рамках руководящих принципов, установленных судом или трастовым документом, такие возражения вряд ли будут одобрены судом.Обратите внимание, что многие исполнители не хотят получать деньги, поскольку часто в качестве исполнителя выступает родственник, и они могут отказаться от компенсации либо из-за семейных связей, либо из-за того, что такая компенсация облагается налогом, и они могут просто унаследовать свою долю. В трастах компенсация обычно устанавливается в условиях траста, но если термины являются общими «разумными» или «соответствующими», то суд доступен для рассмотрения, и, опять же, обычно требуется соблюдение графика суда.

Справедливость по отношению к бенефициарам и наследникам:

Бенефициары завещания или траста имеют право на исполнителя или попечителя, который выполняет свои обязанности полностью и честно и без фаворитизма.Исполнитель не должен действовать таким образом, чтобы нанести ущерб имуществу или отдать предпочтение одному бенефициару по сравнению с другим, вести себя нечестным или незаконным образом или нарушать юридические обязательства.

Наследник может подать прошение в суд, если он или она считает, что исполнитель или попечитель не выполнили свои обязанности должным образом, но учтите, что бремя доказывания лежит на истце. Суды предоставляют исполнителям и попечителям свободу действий в отношении многих решений и обычно не заменяют деловое решение исполнителя или попечителя собственным решением суда.Но суды не позволят заниматься собственными делами или использовать ресурсы доверия в ненадлежащих целях. Средства правовой защиты могут быть экстремальными, включая личную ответственность доверительного управляющего, удаление доверительного управляющего и т. Д.

Доступна помощь :

Наследники могут обратиться за помощью в суд путем подачи ходатайства во время рассмотрения наследства или, позднее, подачи жалобы на нарушение фидуциарных обязательств, если нарушение обнаружено после закрытия наследства. Такой процесс может быть дорогостоящим, и перед подачей петиции или иска компетентный юрист должен провести тщательный анализ потенциальных причин иска в месте нахождения наследства.Доверительный управляющий подлежит рассмотрению в суде, если бенефициар заявляет о правонарушении, и это может произойти во время траста или после него, с учетом срока давности.

Каждый наследник несет фидуциарную обязанность исполнителя или попечителя. Каждый наследник должен вести учет и информацию о действиях, происходящих в наследстве или трасте, и каждый наследник обязан незамедлительно распределить свое наследство. Но наследник должен действовать для защиты своих интересов, а это может означать подачу ходатайства в суд с просьбой о судебной защите.

Заключение:

Наследникам важно понимать, что процесс получения наследства призван обеспечить выплату всех кредиторов, уплату всех налогов, а также защиту и соблюдение бесчисленного множества обязательств и прав умершего. Это требует времени и усилий со стороны доверительного управляющего и / или исполнителя. Это непростая задача, и если умерший владел бизнесом или управлял компанией, задача усложняется и накладывает на доверительного управляющего значительное бремя.

Более того, что-то часто случается, когда человек знает, что он должен унаследовать деньги от умершего близкого человека. Задержки и раздражающие детали становятся эмоционально мучительными. Этот писатель знал одного седого ветерана бизнеса, который управлял многими компаниями в сложных условиях и участвовал в десятке судебных дел без излишних эмоций, буквально расплакался, когда ему сказали, что процесс доверительного управления потребует дополнительный год из-за продолжающихся судебных разбирательств. Он был так же удивлен, как и я, его реакцией и позже объяснил, что ему нужно было пройти курс терапии, чтобы понять, почему задержка была для него таким эмоциональным переживанием.Его терапевт объяснил ему, что его отец нарушал данные ему обещания снова и снова, часто вызывая эмоциональные и финансовые потрясения в его жизни, когда учился в колледже и аспирантуре, и он усвоил травму, пока отсрочка с наследством отца, казалось, не воскресла. Это. «Старик все еще добирается до меня … и он мертв!» мой друг засмеялся.

Но хотя необходимо остерегаться такой чрезмерной эмоциональной реакции, наследник также должен осознавать, что он или она действительно имеют права и что некоторые фидуциары нарушают или пренебрегают своими обязанностями, и если это так, их следует принуждать соблюдать то, что является торжественным обязательством.Такие полномочия действительно существуют для наследников, если они им нужны.

Закон о наследовании | Портал данных Ирана

КНИГА 2

Причины владения

Статья 140 — Приобретение права собственности

1- За счет восстановления пустошей и аннексии невостребованной собственности.

2- Посредством договоров и обязательств.

3- Приобретение в силу преимущественного права покупки.

4- По наследству.

ГЛАВА 2

ПО НАСЛЕДОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 1

О причинах наследования и различных степенях наследования

Статья 861 — Наследование порождается двумя вещами: родством по крови и браком.

Статья 862 — Лица, которые могут получить наследство по кровному родству, делятся на три категории:

1 — Отцы, матери и дети.

2 — Бабушки и дедушки, братья, сестры и их дети.

3 — Дяди и тети по отцовской линии, дяди по материнской линии и тети по материнской линии и их дети.

Статья 863 — Наследники низшей категории переходят в наследство при отсутствии лица более высокой категории.

Статья 864 — Наследование по браку происходит, когда один из супругов переживал другого.

Статья 865 — Если одно и то же лицо имеет несколько требований наследования, он получает наследство от всех требований, если одни из этих требований не исключают другие, и в этом случае он получает наследство только от тех требований, которые исключают другие.

Статья 866 ​​ — Если наследника нет, судья выносит распоряжения относительно наследства.

РАЗДЕЛ 2

О действительном начале наследства

Статья 867 — Наследование становится окончательным в случае реальной или предполагаемой смерти наследодателя.

Статья 868 — Права владения наследниками в отношении имущества умершего не устанавливаются до уплаты взносов и долгов, связанных с имуществом умершего.

Статья 869 — Взносы и долги, которые связаны с имуществом умершего и должны быть оплачены до того, как оно будет разделено между наследниками, следующие:

1 — Цена окутывания покойного и сборы, связанные с имуществом умершего, например, вещь, которая подлежит залогу.

2 — Долги и имущественные обязательства, возложенные на умершего.

3 — по наследству умершего, если без разрешения наследников до одной трети наследства; если с их разрешения, более одной трети.

Статья 870 — Сборы, упомянутые в предыдущей статье, должны уплачиваться в порядке, установленном в этой статье; а остаток, если таковой имеется, должен быть разделен между наследниками.

Статья 871 — Если наследники совершают сделки с недвижимым имуществом, составляющим имение, эти сделки не имеют силы, если не оплачены долги умершего; и кредиторы могут их отменить.

Статья 872 — Товары постоянно отсутствующего лица не подлежат распределению, кроме как после доказательства его смерти или по истечении периода, в течение которого такое лицо обычно может быть живым.

Статья 873 — Если дата смерти лиц, которые получают наследство друг от друга, не известна и приоритет одного над другим не установлен, эти лица не будут принимать наследство друг от друга, за исключением случаев смерти происходит в результате утопления или несчастного случая, и в этом случае они унаследуют друг друга.

Статья 874 — Если лица, имеющие право наследовать друг от друга, умирают, и дата смерти одного из них известна, и неизвестно, наступила ли смерть другого до или после этой даты, только человек, дата смерти которого неизвестна, получит наследство от другого, а не наоборот.

РАЗДЕЛ 3

Об условиях и препятствиях наследования

Статья 875 — Условием наследования является то, что наследник должен быть жив на момент смерти лица, от которого переходит наследство; и если речь идет о нерожденном ребенке, он получает наследство только в том случае, если он был зачат в момент смерти, и если он родился живым, даже если он умирает сразу после рождения.

Статья 876 — Если есть сомнения, был ли ребенок жив в момент рождения, наследство не переходит.

Статья 877 — В случае спора о моменте зачатия будут применяться положения закона, касающиеся признаков, обеспечивающих презумпцию отцовства.

Статья 878 — Когда в момент смерти зачат ребенок, который, если он родился и способен наследовать, предотвратит наследование всех или некоторых других наследников, наследство не будет разделено до тех пор, пока государство младенца определяется; и если зачатый младенец не будет препятствовать наследованию любого из других наследников, и последний желает разделить имущество, для зачатого ребенка должна быть отложена часть, равная доле двух сыновей этого наследника. степень родства; и доля каждого из наследников является условной, пока не будет определено состояние зачатия младенца.

Статья 879 — Если среди наследников есть потерянное или не отслеживаемое лицо, его часть будет отложена до определения его состояния, если будет установлено, что он умер до источника наследства, его часть возвращается другие наследники; в противном случае оно переходит к нему или его наследникам.

Статья 880 — Убийство является препятствием для наследования; следовательно, лицо, которое намеренно убивает источник наследства, лишено возможности получить от него какое-либо наследство, независимо от того, был ли он преступником или подстрекателем, действовал ли он поодиночке или как сообщник других лиц.

Статья 881 — Если умышленное убийство умершего было совершено в рамках судебной процедуры или оправданной защиты, положения предыдущей статьи не применяются.

Повторение статьи 881 — Неверующий (кафир) не наследует от мусульманина, и если среди неверующих наследников умершего неверующего есть мусульманин, неверующие наследники не получают наследства независимо от их приоритета над мусульманином в классе и степень.

Статья 882 — После торжественного проклятия (лиань) муж и жена не переходят друг от друга наследства; точно так же ребенок, который из-за отрицания отцовства стал причиной торжественного проклятия, не получает наследства от отца, равно как и отец от него; но указанный ребенок получает наследство от матери и его родственников по материнской линии, и наоборот.

Статья 883 — Если отец, произнеся торжественное проклятие, снимает его, сын принимает от него наследство; но отцовские родственники и отец не наследуют от сына.

Статья 884 — Незаконнорожденный ребенок не получает наследство от отца, матери или их родственников; но если незаконность родства, результатом которого является ребенок, установлена ​​в отношении одной из сторон, в то время как она не установлена ​​для другой стороны по причине насилия или ошибки, ребенок принимает наследство только с последней стороны и его или ее родственники, и наоборот.

Статья 885 — Дети и родственники лиц, лишенных наследства в соответствии со статьей 880, не лишены наследства; следовательно, потомство человека, убившего своего собственного отца, получает наследство от его убитого деда, если между ними нет более близких родственников.

РАЗДЕЛ 4

Об исключении из наследства (Hujb)

Статья 886 — Исключение из наследства (hujb) — это наименование, присвоенное состоянию наследника, который полностью или частично исключен из права на получение наследства из-за наличия других наследников.

Статья 887 — Исключение из наследства делится на две категории:

Во-первых, когда наследник полностью лишается наследства, например ребенок брата лишается наследства в связи с существованием брата и сестры умершего или брата-полукровки, который лишен наследства из-за наличия полнокровного брата.

Во-вторых, когда доля наследника понижается с высшего до самого низкого ранга; например, когда доля мужа уменьшается с половины до четверти всякий раз, когда есть дети от умершей жены; аналогично, когда доля женщины уменьшается с четверти до одной восьмой, если есть дети от ее умершего мужа.

Статья 888 — Определяющим фактором при полном исключении из наследства является близость родства с умершим; следовательно, наследники каждой степени лишают следующую степень принятия какого-либо наследства, за исключением случая, упомянутого в статье 936, и в случаях, когда более отдаленный наследник может принять наследство по представлению другого, и в этом случае оба наследуют .

Статья 889 — Как и среди наследников первой степени, если умерший не оставляет детей, дети детей , любого поколения, которого они составляют, являются представителями своего отца или матери и переходят в наследство с оставшийся родитель умершего; но, как и в случае с детьми, ближайший к умершему лишает наследства последующих.

Статья 890 — Что касается наследников второй степени родства, если у умершего нет братьев или сестер, то дети его братьев или сестер, в какое бы поколение они ни жили, являются представителями своего отца или матери, и взять в наследство тот из предков умершего, который выжил; но между предками или детьми брата или сестры, более близкий к умершему лишает более удаленного наследства. Положения настоящей статьи также применяются в отношении наследников третьей степени родства.

Статья 891 — Не подлежат исключению из наследства наследники:

Отец, мать, сын, дочь, муж и жена.

Статья 892 — Частичное исключение из наследования доли происходит в следующих случаях:

1 — Если у умершего есть дети или внуки, в этом случае родители умершего не могут забрать более одной трети наследства, за исключением случаев, предусмотренных статьями 908 и 909, и в этом случае это возможно для любого из родителям брать в качестве родства или остатка более одной шестой части; аналогично мужу запрещается брать более одной четверти, а жене — более одной восьмой.

2 — Если у умершего есть несколько братьев или сестер. В этом случае матери умершего запрещается брать более одной шестой, при условии, что:

a — Есть как минимум два брата, или один брат с двумя сестрами, или четыре сестры

б — Их отец еще жив;

c — Недееспособность по наследству отсутствует, кроме как по причинам убийства; и

d — Братья и сестры умершего чистокровные или находятся на стороне отца.

РАЗДЕЛ 5

О «акциях» наследства и лицах, имеющих право на то же

Статья 893 — Наследники переходят в наследство иногда по долям; иногда отношениями; а иногда и по долям, и по родству.

Статья 894 — Лица, наследующие долями, — это те, чьи доли наследства являются фиксированными; а люди, берущие по родству, — это те, чьи доли не фиксированы.

Статья 895 — Фиксированные доли, которые называются акциями, определяются как половина, четверть, восьмая, две трети и одна шестая части имущества.

Статья 896 — — Лица, наследующие по доле, включают мать, мужа и жену.

Статья 897 — Лица, которые принимают участие частично по доле и частично по родству, включают отца, дочь или дочерей и сестер по отцовской линии или полнокровных, а также родственников (kalaleh) по материнской .

Статья 898 — Все другие наследники, кроме упомянутых в двух предыдущих статьях, переходят по наследству только по родству.

Статья 899 — Три категории наследников имеют право на долю в половине наследства:

1 — Муж при условии, что нет детей от умершей жены, будь то от этого мужа или от другого мужа.

2- Дочь, если она единственное потомство.

3-Сестра полной или полукровной крови по отцу, при условии, что она единственная.

Статья 900 — Наследники двух категорий имеют право принять четверть наследства в качестве своей доли.

1 — Муж, если женщина умирает и оставляет детей.

2- Жена или жены при условии, что муж умер, не оставив потомства.

Статья 901 — Одна восьмая доля принадлежит жене или женам при условии, что умерший муж оставил детей.

Статья 902 — Две трети наследства принадлежат двум категориям наследников:

1 — Две или более дочери при отсутствии потомства мужского пола.

2 — Две или более сестры полной или полукровки по отцовской линии, если нет братьев.

Статья 903 — Две категории наследников получают одну треть акции:

1 — Мать умершего, если умерший не оставляет потомства и не имеет братьев и сестер

2 — Родство матери (kalaleh) , если только одно.

Статья 904 — Одна шестая доля наследников трех категорий:

Отец, мать и родственники матери (kalaleh) , если только один.

Статья 905 — Каждое лицо, имеющее право на долю, забирает свою долю из имущества умершего; а остальное остается для тех, кто имеет право наследования по родству. Если лицо, имеющее право брать на себя долю родства, не равно в этой категории рангу лица, получающего долю, остальная сумма возвращается лицу, имеющему право на получение доли, за исключением случая мужа или жены, которым он не возвращается; тем не менее, если у умершего нет наследника, кроме мужа, ему возвращается остаток наследства, оставшийся после распределения доли.

РАЗДЕЛ 6

О долях наследования различных категорий наследников

ПОДРАЗДЕЛ 1

О долях наследования наследников первой степени

Статья 906 — Если у умершего не осталось живых детей или детей любой степени родства, один из родителей забирает все имущество; и если отец и мать умершего оба живы, мать берет одну треть, а отец две трети.Но если мать приходит после кого-то еще, одна шестая часть имущества принадлежит матери, а остальное — отцу.

Статья 907 — Если умерший не оставляет родителей, но имеет одного или нескольких детей, его имущество будет разделено следующим образом:

Если есть только одно потомство, будь то сын или дочь, все имущество принадлежит этому ребенку.

Если детей несколько, но все сыновья или все дочери, имущество делится между ними поровну.Если детей несколько, и некоторые из них сыновья, а некоторые — дочери, каждый сын берет в два раза больше, чем каждая дочь.

Статья 908 — Если отец или мать умершего, или оба родителя живы вместе с одной дочерью, доля отца и матери будет составлять по одной шестой наследства каждая; и доля дочери составит половину этой суммы. Остаток должен быть разделен между всеми остальными наследниками пропорционально доле каждого; если только мать не приходит за кем-то другим, в этом случае мать не берет на себя часть остатка.

Статья 909 — Если отец или мать, или оба родителя умершего живы вместе с несколькими дочерьми, доля всех дочерей составляет две трети наследства, которое должно быть разделено между ними поровну; доля отца и матери будет по одной шестой части каждая. Если есть остаток, он будет разделен между всеми наследниками пропорционально их долям, если только мать не придет после кого-то еще, и в этом случае мать не получит никакой части остатка.

Статья 910 — Если у умершего есть сыновья или дочери, даже если они только одна, его внуки не наследуют.

Статья 911 — Если у умершего не осталось сыновей или дочерей, его внуки являются законными представителями его сыновей или дочерей и, следовательно, считаются принадлежащими к первой степени наследников, и имеют право на наследство вместе с каждым из родители, которые живы. Раздел наследства между внуками будет происходить в соответствии с поколением, то есть каждый индивидуум возьмет часть лица, через которого он произошел от умершего; следовательно, дети сына получают вдвое больше, чем дети дочери .

При разделении [наследства] между представителями одного поколения мальчик получает вдвое больше, чем девочка.

Статья 912 — Дети детей , , в какое бы поколение они ни были переданы, получают наследство, как указано в предыдущей статье, и те, кто находится ближе к умершему, исключают детей, более удаленных от него.

Статья 913 — При всех условиях, упомянутых в данном подразделе, оставшаяся в браке пара получает свою долю, и эта доля составляет половину наследства для оставшегося в живых мужа и четверть для оставшейся в живых жены, при условии, что у покойного не осталось детей и внуков; и это означает одну четвертую часть наследства для мужа и одну восьмую для жены, если у умершего остались дети или дети детей.Остальная часть наследства подлежит разделу между другими наследниками в соответствии с предыдущими статьями.

Статья 914 — Если в связи с существованием нескольких лиц, имеющих право на акции, имущества умершего недостаточно для их удовлетворения, дефицит ложится на дочь или двух дочерей; и если после вычета частей тех, кто имеет право на акции, что-то еще остается, и нет наследников, имеющих право получить оставшуюся часть в порядке родства, этот остаток будет разделен между лицами, имеющими право на акции в соответствии с положениями предыдущих статей; но муж и жена во всех случаях и мать, если она придет за кем-то другим, не берут никакой части остатка.

Статья 915 — Кольцо, Коран, личная одежда и меч умершего переходят к старшему сыну, не считаясь его частью [наследства], если только имущество умершего не ограничено. к этим предметам.

ПОДРАЗДЕЛ 2

О долях наследования наследников второй степени

Статья 916 — Когда умерший не оставляет наследников первой степени, его имущество переходит к наследникам второй степени.

Статья 917 — Если есть только один наследник второй степени, он принимает все наследство; и если их более одного, имущество будет разделено между ними в соответствии со следующими статьями.

Статья 918 — Если умерший оставляет братьев или сестер по крови, сводные братья или сестры не наследуют. Если нет полноправных братьев или сестер, сводные братья и сводные сестры по отцовской линии получают свою долю наследства.Полнородные братья и сестры, а также сводные братья и сестры по отцовской линии не отказывают своим сводным братьям и сестрам по материнской линии в их долях по наследству .

Статья 919 — Если среди наследников умершего есть несколько полноправных братьев или несколько сводных братьев по отцовской линии, или несколько полных сестер, или несколько сводных сестер по отцовской линии, наследство будет разделено между ними поровну. .

Статья 920 — Если среди наследников умершего есть несколько полноправных братьев и сестер или несколько сводных братьев и сводных сестер по отцовской линии, доля потомства мужского пола будет вдвое больше, чем у женского.

Статья 921 — Если наследниками являются несколько братьев по материнской линии, несколько сестер по материнской линии или несколько братьев и сестер по материнской линии, имущество делится между ними поровну.

Статья 922 — Если есть полные братья и сестры, а также братья и сестры со стороны матери, раздел [наследства] будет производиться следующим образом:

Если брат или сестра по материнской линии — это только одно лицо, он или она берет одну шестую часть имущества, а остальное принадлежит братьям и сестрам полной или полукровной крови по отцовской линии, которые будут делить остальное в порядке, изложенном выше.Если есть несколько братьев и сестер по материнской линии (kalaleh) , одна треть наследства принадлежит им и делится между ними поровну, а остальное принадлежит братьям и сестрам полнокровной или полукровной крови. со стороны отца и делится между ними в соответствии с порядком, изложенным выше.

Статья 923 — Если наследники — дедушки или бабушки, имущество будет разделено между ними следующим образом:

Если есть единственный дедушка или бабушка, по отцовской или материнской линии, он или она получает все имущество.

Если дедушка и бабушка более одного, и если они оба по отцовской линии, самцы получают вдвое больше, чем женщины, а если они оба по материнской линии, имущество делится между ними поровну.

Если есть и дедушка или бабушка со стороны отца, и дедушка или бабушка со стороны матери, одна треть имущества принадлежит дедушке или бабушке со стороны матери; и если по материнской линии было более одного предка; эта третья часть будет разделена поровну между ними; а остальные две трети достанутся дедушке или бабушке по отцовской линии; и если таких предков несколько, доля мужчины в этих двух третях будет вдвое больше, чем доля женщины.

Статья 924 — Если умерший оставляет предков и братьев и сестер (калалех) , две трети наследства переходит к наследникам, состоящим в отношениях на стороне отца; и при делении этой части мужчины берут вдвое больше женщин; и одна треть достается наследникам, состоящим в родстве по материнской линии, и делится между ними поровну; однако, если в отношениях со стороны матери есть только один брат или одна сестра со стороны матери, он или она будет иметь право только на одну шестую часть имущества.

Статья 925 — Во всех случаях, предусмотренных в предыдущих статьях, если умерший не оставит ни братьев, ни сестер, племянники и племянницы являются их законными представителями и переходят наследство вместе с предками; в этом случае раздел наследства в отношении племянников и племянниц будет происходить в зависимости от их поколения, то есть каждое поколение берет часть лица, через которого он или она связаны с умершим.Следовательно, дети братьев и сестер полной или полукровной крови возьмут часть братьев и сестер полной или полукровной крови только по отцовской линии, а дети братьев и сестер по материнской линии получат наследство. братьев и сестер по материнской линии.

При разделе наследства между особями одного поколения, если по отцовской линии есть только дети полной или полукровной крови, мужчины берут удвоенную долю женщин; и если они происходят от братьев и сестер по материнской линии, часть будет распределена между ними поровну.

Статья 926 — Если существуют братья и сестры полнокровной крови, полукровки по отцовской линии и полукровки по материнской линии, то братья и сестры полукровка по отцовской линии будет исключен из наследства.

Статья 927 — Во всех случаях, упомянутых в этом подразделе, любой из оставшихся в браке супругов забирает свою долю от первоначального имущества; половина для мужа и четверть для жены.

Доли родственников матери, будь то предки или потомки (kalaleh) , взяты из первоначального состояния. Если в связи с включением мужа или жены в имеющееся наследство возникает дефицит, этот недостаток будет нести полнокровные или полукровные братья и сестры по отцовской линии или предки по отцовской линии.

ПОДРАЗДЕЛ 3

О долях наследования наследников третьей степени

Статья 928 — Когда умерший не оставляет наследников второй степени, его имущество переходит к наследникам третьей степени.

Статья 929 — Если существует только один наследник третьей степени, он принимает все наследство; и если таких лиц более одного, имущество будет разделено между ними в соответствии со следующими статьями.

Статья 930 — Если у покойного остались дяди или тети, связанные через отца и мать, дяди и тети, связанные только с одним родителем, не наследуют. Если нет дядей или теток, связанных через отца и мать, дяди и тети, связанные через отца, берут свою долю.

Статья 931 — Если среди наследников умершего есть несколько дядей по отцовской линии или несколько теток по отцовской линии, имущество будет разделено между ними поровну, при условии, что все они связаны через отца и мать, или через отца, или через всех. через мать.

Если есть и дяди по отцовской линии, и тети по отцовской линии, все они от одной матери, они разделят имущество поровну; но если все они от одного и того же отца и матери или только от одного отца, то доля мужчин будет вдвое больше, чем доля женщин.

Статья 932 — Если есть дяди и тети по отцовской линии от одной матери, а также дяди и тети по отцовской линии одной и той же матери и отца или только одного отца, дядя или тетя по отцовской линии той же матери, если они одни, берет одну шестую часть наследства; если их несколько, они берут одну треть имущества и делят эту треть поровну между собой; а остальное имущество достается дядям и тетям одного и того же отца и матери или одного и того же отца, и при совместном использовании мужчины берут удвоенную долю женщин.

Статья 933 — Если среди наследников умершего несколько дядей по материнской линии или несколько теток по материнской линии, или несколько дядей по материнской линии и тети по материнской линии вместе, имущество делится между ними поровну, независимо от того, принадлежат ли они к одному и тому же отцу и матери. , или все от одного отца, или от одной матери.

Статья 934 — Если среди наследников умершего дядя по материнской линии и тетя по материнской линии от одного отца или от одного отца и матери, а также дядя и тетя по материнской линии от одной матери, если материнское родство является только один человек, он или она забирает шестую часть имущества; если имеется более одного материнского родственника, они берут одну треть из них и делят поровну между собой, а оставшаяся часть принадлежит дядям и тетям по материнской линии одного и того же отца и матери или одного отца, которые также разделяют ее между собой в равных долях.

Статья 935 — Если умерший оставляет одного или нескольких дядей или теток по отцовской линии вместе с одним или несколькими дядями или тетями по материнской линии, одна треть наследства достается дядям и тетям по материнской линии, а две трети — дядям по отцовской линии и тети.

Разделение третьего между дядями и тетями по материнской линии будет равным, но если среди дядей и теток по материнской линии есть только одно родство, связанное с матерью, одна шестая часть доли дядей и теток по материнской линии переходит к тот человек; и если есть несколько дядей и теток, связанных только через мать, одна треть этой части будет отдана им, и в этом случае между ними будет равное разделение.

При разделении двух третей между дядьями и тетями по отцовской линии доли мужчин будут вдвое больше, чем доли женщин; но если есть только один дядя или тетя по отцовской линии, которые связаны только через мать, одна шестая часть доли дядей и теток по отцовской линии переходит к нему; и если есть более одного такого человека, связанного только через мать, одна треть этой части достанется им, в этом случае они разделят эту третью часть поровну между собой.

При разделении пяти шестых или двух третей, которые остаются после вычета доли дядей и теток, оставшаяся часть будет разделена между дядями и тетями по отцовской линии, связанными с отцом и матерью, или теми, которые связаны только отцом, таким образом, что доля каждого мужчины вдвое больше, чем доля каждой женщины.

Статья 936 — Если есть живые дяди или тети по отцовской линии, дяди или тети по материнской линии, их дети не наследуют, за исключением случаев, когда наследники остаются одним племянником от дяди по отцовской линии, связанного с отцом и матерью, вместе с одним отцом дядя родственник только на стороне отца; только в этом случае племянник лишает дядю наследства; но, если помимо племянника от дяди по отцовской линии, связанного с отцом и матерью, есть дядя или тетя по материнской линии, или несколько дядей или теток по отцовской линии, даже если они связаны только через отца, племянник не получит наследства.

Статья 937 — Если у умершего не осталось ни дядей, ни тётей по отцовской линии, ни дядей или тёток по материнской линии, их дети переходят в наследство вместо них, и часть каждой доли наследства будет частью лица, от которого наследник переходит по наследству. от умершего.

Статья 938 — Во всех случаях, упомянутых в этом подразделе, оставшийся в живых супруг забирает свою долю из первоначального имущества, и эта доля равна половине первоначального имущества для мужа умершего и одной четверти для супруга умершего. жена.

Лицо, связанное через мать, забирает свою долю из первоначального имущества, а оставшаяся часть принадлежит лицам, связанным через отца; а если есть недостаток, его будут нести лица, связанные через отца.

Статья 939 — Во всех случаях, упомянутых в этом подразделе и двух предыдущих подразделах, если наследник является гермафродитом и входит в группу наследников, в соответствии с которой мужчины получают вдвое большую часть женщин, его доля будет определяться как следует:

Если признаки мужественности больше, он берет часть мальчиков его степени; и если признаки женственности больше, он берет долю одной девушки этой степени; и если ни мужской, ни женский признак не преобладают, гермафродит возьмет половину суммы долей одного мальчика и одной девочки его степени.

ПОДРАЗДЕЛ 4

О наследовании мужа и жены

Статья 940 — Супружеская пара, состоящая в постоянном браке и не ограниченная в праве наследования, наследует друг друга.

Статья 941 — Наследственные части мужа и жены соответствуют положениям статей 913 , 927 и 938.

Статья 942 — Если имеется более одной жены, четвертая или восьмая часть наследства, принадлежащего жене, делится между ними поровну.

Статья 943 — Если муж развелся со своей женой таким образом, что развод может быть отменен, любой из тех, кто умирает до истечения « Идда » [периода ожидания после развода], наследует от другого; но если смерть одного из них наступит по истечении периода «Идда» или если развод был безвозвратным, они не наследуют друг от друга.

Статья 944 — Если муж разводится со своей женой, когда он болен, и умирает от той же болезни в течение года с момента развода с ней, жена принимает от него наследство, даже если развод был безвозвратным; при условии, что жена не взяла другого мужа.

Статья 945 — Если мужчина женится на женщине, когда он болен, и умирает от этой болезни до заключения брака, жена не наследует от него; но если он умирает после завершения или после выздоровления от этой болезни, жена берет от него наследство.

Статья 946 — (Изм. 26.02.2009) Муж получает наследство от всего имущества умершей жены; а жена наследует одну восьмую действительного движимого имущества и одну восьмую стоимости недвижимого имущества, включая участок и здания, если у умершего мужа есть дети.Если муж не оставляет детей, доля жены будет составлять четверть имущества, как указано ниже.

Примечание — (Приложение 08.04.2010) Положения этой статьи также являются обязательными для наследников умершего, умершего до утверждения статьи, но его имущество не было разделено.

Статья 947 — Данная статья исключена в соответствии с изменением от 26.02.2011.

Статья 948 — (В редакции 26.02.2009) Если наследники отказываются платить цену земли и здания, женщина может реализовать свое право на эти объекты собственности за счет самих объектов собственности.

Статья 949 — Если нет другого наследника, кроме мужа или жены, муж получает все имущество своей покойной жены; но жена берет только свою часть, а остальная часть имущества мужа считается имуществом мужчины, не имеющего наследника, и с ней будут поступать в соответствии со статьей 866.

Закон о наследовании в Японии — Япония

Узнайте о том, как работает наследование в Японии, о различных типах юридического согласия, необходимых документах и ​​о том, как иностранные законы влияют на наследование в Японии…

Наследование от лиц, родившихся за пределами Японии

Японские законы о наследовании применимы только в том случае, если покойный гражданин является японцем. Другими словами, если умерший был иностранным гражданином, японские законы не применимы, но законы их родной страны применимы.

В случае, если бенефициар является законным правопреемником иностранца, имевшего активы в Японии, такие как недвижимость, бенефициар может иметь право унаследовать активы в принципе.Это при условии, что правопреемство является законным как на родине умершего, так и в Японии.

Однако правовые процедуры наследования должны осуществляться в соответствии с соответствующими законами страны проживания умершего, независимо от того, сколько лет умерший прожил в Японии и даже если умерший имел постоянное место жительства ( eiju-sya ) перед смертью. Другими словами, правопреемнику необходимо будет получить юридические документы для подтверждения своего права на наследование активов. Эти документы должны быть заверены и выданы соответствующими органами в стране проживания умершего и требуются, в частности, при подаче заявления в Бюро по юридическим вопросам ( houmu-kyoku ) в Японии для регистрации недвижимого имущества, переданного по наследству.

Юридические процедуры регистрации недвижимости могут быть сложными и требовать много времени. Это связано с тем, что законы о наследовании различаются в разных странах, включая страну проживания умершего и Японию, поэтому даже Бюро по юридическим вопросам Японии не сможет заранее указать, какие документы необходимо будет получить наследникам в стране проживания умершего. Кроме того, невозможно заранее предсказать, достаточно ли этих документов для проверки прав бенефициара при регистрации в Юридическом бюро Японии.

Это фактически означает, что может потребоваться нанять юристов как в Японии, так и в стране умершего, чтобы позаботиться о подготовке документов в каждой стране. Наш опыт как фирмы отражает это.

Основные правила, описанные выше, по-прежнему применимы, даже если бенефициары иностранца, умершего в Японии, являются гражданами Японии. Если бенефициар является гражданином Японии и законным правопреемником иностранца, умершего в Японии, все равно будут применяться законы страны проживания умершего.Таким образом, также применяются соответствующие юридические процедуры в соответствии с иностранным регулирующим законодательством, такие как соответствие требованиям и права наследников, способы их проверки, доли каждого наследника, процедуры оставления завещаний и способы оценки их действительности. Излишне говорить, что законы всех стран разные, поэтому законы родной страны умершего в отношении наследования будут отличаться от японских. В некоторых странах оговаривается, что законы, регулирующие наследование, — это законы страны, где умерший проживал до смерти, законы страны, в которой находится их имущество, или законы страны происхождения наследников, но есть и другие возможности.

Если законы страны происхождения умершего предусматривают, что регулирующие законы в конечном итоге являются законами Японии, правовые процедуры наследования будут такими же, как и в Японии. Однако даже в этом случае вполне вероятно, что соответствующим органам, таким как Бюро по правовым вопросам, потребуется предоставить соответствующую информацию и документы для проверки того, что в стране проживания умершего установлено, что законы, регулирующие наследование, в конечном итоге должны быть законами Японии. .

Наследование от граждан Японии, умерших в Японии

Если умершие были гражданами Японии, в том числе натурализованными гражданами Японии иностранного происхождения, наследование в принципе должно осуществляться в соответствии с японским законодательством.Однако, если наследником является младенец, может потребоваться также проверить законы страны проживания наследника.

Основные правила японского закона о наследовании следующие:

Преемники

  • Основные наследники: супруг (а) и дети (включая приемных детей) умершего. Внуки могут быть бенефициарами только в том случае, если дети (родители внука) умерли на момент начала наследства.
  • Вторичные наследники: родители умершего (которые могут наследовать только при отсутствии основных наследников).
  • Третичные наследники: братья и сестры умершего (которые могут быть бенефициарами только в том случае, если нет ни основных, ни дополнительных наследников).

Распределение

  • Распределение наследства между первичными наследниками следующее: 50 процентов наследства супругу, а остальное делится поровну между каждым ребенком.

Согласие

  • Согласие правопреемников: есть два элемента, которые могут быть унаследованы: активы, такие как наличные деньги, банковские депозиты и недвижимость, которые имеют положительную стоимость, и долги, которые имеют отрицательную стоимость.

Между тем, у наследников есть два способа дать согласие на наследование: простое согласие ( tanjun-syonin ) и ограниченное согласие ( gentei-syonin ). Простое согласие — принять все наследство, включая долги и имущество. Ограниченное согласие — принимать долги с ограничением до стоимости активов. Это означает, что если у умершего были долги в размере 150 000 долларов США и активы в размере 100 000 долларов США, наследник может быть освобожден от остатка долга в размере 50 000 долларов США, произведя зачет долга с активами при ограниченном согласии.В случае, если наследники хотят выбрать ограниченное согласие, все наследники вместе (а не один за другим) должны подать заявление об ограниченном согласии в суд по семейным делам ( katei-saiban-syo ).

Отказ

Отказ от прав наследования: если наследник желает отказаться от своих прав наследования, ему необходимо подать заявление об этом в суд по семейным делам в течение трех месяцев с даты, когда они узнали, что они являются правопреемником, а не в течение трех месяцев с даты что наследование началось.Отказ от наследования может происходить индивидуально, а не в группе.

Дополнительная информация

Это самые основы наследования в Японии. Однако существует гораздо больше положений о наследовании в соответствии с японским законодательством, международным правом и законами зарубежных стран, которые следует учитывать в каждом отдельном случае.

Поэтому я бы порекомендовал всем тем, кому необходимо подготовить свое имущество или пройти процедуру наследования, проконсультироваться с опытным профессионалом в этой области.

  • Для получения дополнительной информации о том, как оставить завещание в Японии: Щелкните здесь
Copyright © 2013 Главный юрисконсульт Мацузаки / Japanseekers LLC Адрес: Minamihirano 4-4-3, Iwatsuki-ku, Saitama-shi, Saitama-ken, 339-0051 Япония. Тел .: +81 (0) 90 3500 9678 ¦ эл. Почта .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *